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  • 深圳機(jī)場(chǎng)拾金案:同情弱者,保護(hù)秩序,更要遵守法律規(guī)定

    [ 龍城飛將 ]——(2009-11-4) / 已閱11980次

      第二、財(cái)物的受損人直接找到拾得該財(cái)物的人索要,拾得人不給。受損人應(yīng)當(dāng)提起民事訴訟,以不當(dāng)?shù)美笫暗萌藲w還。若判決生效后拾得歸還了財(cái)物,不能認(rèn)定為侵占罪。
      第三、若財(cái)物的受損人起訴并拿到判決書,拾得人仍不歸還,受損人可以申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。若強(qiáng)制執(zhí)行時(shí)順利找到了財(cái)物,受損人不再有損失,亦不能定性為侵占罪。
      第四、若財(cái)物受損人起訴并拿到判決書,經(jīng)強(qiáng)制執(zhí)行仍不隱匿財(cái)物拒不歸還,方可界定為拾得人犯了侵占罪。
        刑法的謙抑性原則,能用民法解決的,盡量不用刑法。罪刑已經(jīng)確定的情況下能輕判的不應(yīng)科以重刑。

    法理不能代替法律
    口治不能代替法治

      教授認(rèn)為,梁的行為構(gòu)成侵占罪應(yīng)無(wú)異議。若依嚴(yán)格之法理,即刑法理論界的一種觀點(diǎn),認(rèn)為梁麗作為機(jī)場(chǎng)的特定關(guān)系人,在明知應(yīng)當(dāng)返還而拒不返還的行為,涉嫌構(gòu)成盜竊罪。
      如果是理論研究,教授的觀點(diǎn)沒(méi)問(wèn)題。
      但現(xiàn)在是研究一個(gè)具體的案件,指導(dǎo)司法界如何辦案,就存在著巨大的風(fēng)險(xiǎn):人們要以法理來(lái)代替法律。這樣做是違反法律的。我國(guó)的刑法和刑事訴訟法規(guī)定了法無(wú)明文規(guī)定不為罪,存疑不治的罪的原則。
    我一再認(rèn)為,許霆案件和梁麗案件并不復(fù)雜,復(fù)雜在于人為的因素。本來(lái),依照法律的規(guī)定進(jìn)行案件的處理是唯一可靠的方案,法律明文規(guī)定為罪的依法定罪,沒(méi)有明文規(guī)定為罪的不定罪。在偵查階段的結(jié)束偵查,在起訴階段的停止起訴,在審理階段的宣告無(wú)罪,這些處理方法,是法律的規(guī)定。可以說(shuō),刑事訴訟法更多地是規(guī)范司法過(guò)程中司法機(jī)構(gòu)和司法人員行為的法律。
      但是,許霆案件和梁麗案件又被許多專家認(rèn)為是復(fù)雜案件。原因在于,他們是用道德和法理代替法律。這樣做存在巨大的危險(xiǎn):其一、教唆了司法人員不遵守刑事訴訟法,將本來(lái)法無(wú)明文規(guī)定的行為硬性定罪。其二、直接侵犯了當(dāng)事人的人身自由權(quán)。其三,引起國(guó)人的反對(duì),動(dòng)搖我們社會(huì)主義法治國(guó)家的威信。
      現(xiàn)實(shí)的情況是,當(dāng)司法人員在法律上找不到依據(jù)時(shí),就到法律專家這里來(lái)找依據(jù)。此時(shí),專家們也以法理來(lái)代替法律。
      要知道,每個(gè)專家都可以有一套法理,這樣下去,豈不是眾多專家就有眾多的法理?真理只有一個(gè),如果N個(gè)專家產(chǎn)生了N個(gè)觀點(diǎn),最少有N-1個(gè)觀點(diǎn)是錯(cuò)誤的,甚至N-0個(gè)觀點(diǎn)都是錯(cuò)誤的!
      這樣下去,法治豈不是成了專家們的口水之治?
      要警惕這種現(xiàn)象的不斷蔓延,法理不能代替法律,口治不能代替法治。

    在法律和法理不明之時(shí)
    無(wú)論是誰(shuí),都只有遵從法律一個(gè)選擇

      接到東莞珠寶公司報(bào)案時(shí),深圳警方以盜竊罪立案,是恰當(dāng)?shù)摹R驗(yàn)榇藭r(shí)情況不明。但不是教授所言之“法律和法理不明”時(shí)警方的選擇權(quán)。警方介入調(diào)查對(duì)于迅速找到遺失的物品有重要作用。所以,警方以盜竊罪立案,并不是于“法理上并無(wú)不妥”,而是遵從了法律的規(guī)定。當(dāng)然,在偵查過(guò)程中警方可以根據(jù)其掌握的證據(jù)選擇是否停止偵查、是否送交檢察院起訴等。
      教授認(rèn)為,“最終如何定罪,依法官之衡量”。在這里,顯然教授又忘記了法律的規(guī)定。我國(guó)的刑事訴訟法對(duì)檢察官和法官在訴訟活動(dòng)中行為進(jìn)行了規(guī)范,法官并不能隨意“衡量”而給人定罪,他像機(jī)器一樣嚴(yán)格地對(duì)照事實(shí)與法律進(jìn)行審理,首先確定事實(shí),再嚴(yán)格地對(duì)照法律進(jìn)行定罪量刑。
      即使在英美法系,對(duì)于民事案件法官可以依判例進(jìn)行判決,法官可以造法,但到刑事案件都是十分嚴(yán)格地遵照法律的規(guī)定進(jìn)行判決,其陪審團(tuán)既是對(duì)嫌疑人是否犯罪時(shí)行確定,又是對(duì)法官審理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督,雖然根據(jù)法律規(guī)定這些陪審團(tuán)的成員必須是不懂法的優(yōu)良的社會(huì)公民。
      在刑事司法領(lǐng)域,法律和法理不明之時(shí),無(wú)論是誰(shuí),都只有一個(gè)選擇,這就是,遵從法律。

    79刑法可以類推
    97刑法已經(jīng)廢止

      我同意一個(gè)觀點(diǎn),即不知道物品的價(jià)值,有人盜竊了它,不影響定罪。因?yàn)樾谭跋嚓P(guān)的司法解釋并沒(méi)有規(guī)定一定要嫌犯事先知道被盜竊目標(biāo)的價(jià)值才去計(jì)算其價(jià)值,這種情況下計(jì)算的依據(jù)僅有一個(gè),就是只能依據(jù)物品的實(shí)際價(jià)值進(jìn)行計(jì)算。
      但是,教授在分析法律問(wèn)題時(shí)使用“類推”方法卻從根本上違背的我國(guó)刑法和刑事訴訟法的規(guī)定。我國(guó)1979年的刑法第79條規(guī)定可以適用類推,這樣存在的問(wèn)題就是用已有的罪名去套行為人的行為,只要類似就可以定罪。這種規(guī)定是違反人權(quán)的,對(duì)公民的人身權(quán)利沒(méi)有基本的保障,所以1997年的新刑法廢止了這樣的條文。這是法治水平進(jìn)步的表現(xiàn)。
      當(dāng)然,類推,以及科學(xué)研究中的“比較”,可以作為認(rèn)識(shí)一種新生事物或未知事物的方法,但這絕不等同于刑法司法過(guò)程中的法律類推。如果法學(xué)研究通過(guò)類推或比較得出某種結(jié)論,例如認(rèn)為梁麗的行為可以成立侵占罪或盜竊罪,只能通過(guò)立法程序?qū)⑦@樣的研究成果固化為法律的明確的文字規(guī)定,而不能直接以某個(gè)學(xué)者的研究方法給人定罪。

    同情弱者,保護(hù)秩序
    更要遵守法律規(guī)定

      教授在文章中寫道:“同情弱勢(shì)群體,不能以損害正當(dāng)?shù)纳鐣?huì)秩序?yàn)榇鷥r(jià)”。這話是對(duì)的,但具體到梁麗案件上,給人一種感覺(jué),似乎深圳檢方作出不起訴決定不是由于檢方遵守法律的規(guī)定,而是出于對(duì)弱者的同情。事實(shí)上,深圳檢方作出此決定時(shí),并不是由于同情弱者,而是出于對(duì)法律遵守。
      在梁麗案件上,如果深圳檢方的理由是,“本應(yīng)該以盜竊罪起訴,但由于她是弱者,出于同情,才不起訴她”,檢方就是違反了相關(guān)的法律規(guī)定。深圳檢方在梁麗案件中是遵守了相關(guān)的刑法和刑事訴訟法的規(guī)定。
      
    結(jié)語(yǔ):同情弱者,但更要保護(hù)秩序

      魯教授提出,本案可以進(jìn)行行政處罰。這說(shuō)明魯教授也認(rèn)為梁麗的行為損害了公共秩序。但損害公共秩序情節(jié)嚴(yán)重的行為,不就是犯罪嗎?為什么看不到本案中有犯罪呢?需要聲明的是,我不是重刑主義者,我反對(duì)的是無(wú)原則地縱容惡行。

      結(jié)論:一、本案構(gòu)成侵占罪,依法應(yīng)由受害人自訴而非公訴。受害人不訴的,國(guó)家不予公訴。二、本案也可能構(gòu)成盜竊罪,具體由法官衡量。但考慮全案情況,即使成立盜竊罪,也可減輕處罰。




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