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    [ 苗勇 ]——(2002-9-1) / 已閱16340次

    準(zhǔn)確把握刑事立法意圖

    苗 勇

    本文的題目是由以下案例所引發(fā)的。2000年9月,犯罪嫌疑人劉某某以“某某市天地土石工程隊(duì)”的名稱,向某某市工商行政管理局申請(qǐng)開業(yè)登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,但一直未按規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)申辦稅務(wù)登記及報(bào)備有關(guān)資料,也未建立帳簿。2000年10月間,劉某某在承接某某市某某鎮(zhèn)土地整理過程中,共取得工程款479萬余元,且結(jié)算工程款均使用收款收據(jù)。劉在收取工程款后從未申報(bào)納稅,從中偷逃應(yīng)納稅款計(jì)27.3萬余元(其中單項(xiàng)營業(yè)稅款14.3萬余元),偷稅數(shù)額占應(yīng)納稅款的100%。
    這是一件事實(shí)十分簡單的案子,卻引起了激烈地爭論。一種意見認(rèn)為,劉的行為不構(gòu)成犯罪。理由是,《刑法》第二百零一條對(duì)偷稅罪的客觀行為作了明確規(guī)定:“納稅人采取偽造、變造、隱匿、擅自銷毀帳簿、記帳憑證,在帳簿上多列支出或者不列、少列收入,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)通知申報(bào)而拒不申報(bào)或者進(jìn)行虛假的納稅申報(bào)的手段”。而劉的行為,由于是個(gè)體經(jīng)營,未按規(guī)定建立帳簿,也未進(jìn)行稅務(wù)登記,與《刑法》規(guī)定的上述三個(gè)手段,沒有一個(gè)相符。故按照罪刑法定原則,不能對(duì)劉的行為追究刑事責(zé)任。
    另一種意見認(rèn)為,劉的行為顯然構(gòu)成偷稅罪。按照當(dāng)然解釋(當(dāng)然解釋,又稱勿論解釋或自然解釋,是指刑法規(guī)定雖未明示某一事項(xiàng),但依邏輯或者事物屬性的當(dāng)然理由,將該事項(xiàng)解釋為包括在該規(guī)定的適用范圍之內(nèi)),①舉輕以明重,刑法對(duì)某一事項(xiàng)未有明確規(guī)定,但該事項(xiàng)與刑法明確規(guī)定的事項(xiàng)具有同樣的屬性且程度更為嚴(yán)重,因而當(dāng)然適用刑法明確規(guī)定的事項(xiàng)。劉某在經(jīng)營中,既未按規(guī)定建立帳簿,又不進(jìn)行稅務(wù)登記,顯然比刑法規(guī)定的三種行為情節(jié)要嚴(yán)重得多,因此,對(duì)其應(yīng)偷稅罪追究刑事責(zé)任。
    本案爭論的焦點(diǎn),實(shí)際上是一個(gè)法律適用問題,也就是對(duì)刑法規(guī)范怎樣進(jìn)行解釋的問題。而要解決這一問題,首先就必須將解釋方法統(tǒng)一起來,用一種科學(xué)的解釋方法,來準(zhǔn)確地把握刑事立法意圖,這樣才能正確地適用法律。
    關(guān)于法律解釋的方法,是一個(gè)十分古老的問題。當(dāng)代各種解釋方法,可以追溯到12世紀(jì)開始的羅馬法復(fù)興時(shí)期。羅馬法復(fù)興初,產(chǎn)生了注釋學(xué)派。這一學(xué)派采取條文注釋的方法,對(duì)《國法大全》進(jìn)行深入細(xì)致的研究。羅馬法復(fù)興高潮時(shí)期,評(píng)論法學(xué)派興起,他們已不限于對(duì)羅馬法本身的研究和理解,而是根據(jù)時(shí)代的需要,把羅馬法的材料綜合起來進(jìn)行理論上的探討,并把羅馬法的原則和制度適用到各種社會(huì)關(guān)系中去,從而把六七百年以前的羅馬法轉(zhuǎn)化為當(dāng)前適用的法律。②十五世紀(jì)至十七世紀(jì),人文主義法學(xué)派興起。這一學(xué)派以人文主義為指導(dǎo)思想,著重研究羅馬法的本意和歷史沿革關(guān)系。他們的功績是恢復(fù)了羅馬法的全貌,準(zhǔn)確地探索羅馬法的原意和適用性,在羅馬法中注入人文主義的精髓,建立一個(gè)具有科學(xué)性、系統(tǒng)性、完整性的法律體系,以適應(yīng)歐洲各民族國家正在發(fā)展的新型的商品貨幣關(guān)系。③
    繼承上述傳統(tǒng),現(xiàn)在對(duì)刑法解釋的方法可以概括為以下三種。一是教條式地理解刑法規(guī)范。純粹從字面來解釋其含義,不能“越雷池一步”。關(guān)于這種方法的典型闡述,是意大利刑法學(xué)家貝卡利亞的觀點(diǎn):“刑事法官根本沒有解釋刑事法律的權(quán)利,因?yàn)樗麄儾皇橇⒎ㄕ!薄啊傻木裥枰皆儭,再(zèng)]有比這更危險(xiǎn)的公理了!薄胺ü賹(duì)任何案件都應(yīng)進(jìn)行三段論式的邏輯推理。大前提是一般法律,小前提是行為是否符合法律,結(jié)論是自由或者刑罰。”④其實(shí),這種見解并非貝卡利亞的獨(dú)創(chuàng),早在古羅馬時(shí)期就有類似的看法。公元前454年,古羅馬頒布了《十二銅表法》,實(shí)施的初期對(duì)其解釋采取嚴(yán)格解釋原則,即解釋者只能就該法的條文作嚴(yán)格的字面意義上的說明與注釋,不得對(duì)條文進(jìn)行絲毫超出其字面含義的解釋。羅馬法學(xué)家蓋尤斯在他的著作《法學(xué)綱要》中記載,由于《十二銅表法》第8表節(jié)第11條規(guī)定:“不法砍伐他人樹木的,每棵處25阿司的罰金”,所以,當(dāng)時(shí)有人的葡萄蔓被砍了,告到法官那里,他一定要說樹木被砍;如果說葡萄蔓被砍,那他肯定要敗訴。⑤以下是兩件當(dāng)代嚴(yán)格按字面解釋來司法的案件。澳大利亞新南威爾士州的曼利市發(fā)生了這樣一件案子,70名裸泳愛好者在公共海灘一絲不掛出入人群,被視為有傷風(fēng)化。市政府引據(jù)澳國1919年頒布的《地方政府法案》中的有關(guān)條款,在法庭上對(duì)70名裸泳者提起訴訟,要求禁止其行為并予以處罰。訴訟結(jié)果是市政府?dāng)≡V。法官認(rèn)為,《地方政府法案》中的條款僅指明游泳者“著裝不當(dāng)、修補(bǔ)不當(dāng)、衣料透明等不文明行為”應(yīng)禁止,并未指明赤身裸體完全不著裝是否應(yīng)禁止。市政府爭論說,完全不著裝可以理解為“著裝不當(dāng)”。法官斷然拒絕這種解釋,宣告市政府的起訴沒有法律依據(jù)。⑥無獨(dú)有偶,數(shù)十年前,英國也有這樣一件怪案。一天,喬治在家閑得無聊,就想去附近的皇家空軍機(jī)場看看飛機(jī)日常訓(xùn)練。他爬過鐵絲網(wǎng)和障礙物,坐在機(jī)場跑道上觀看天上的飛機(jī)。這時(shí),一架飛機(jī)打算降落,飛行員發(fā)現(xiàn)跑道上坐著人,不得不將飛機(jī)拉起飛向天空。后來,喬治被送上了法庭。僑治認(rèn)罪,但辯護(hù)律師說,喬治不應(yīng)受罰,因?yàn)樗麤]有違反《官方機(jī)密條例》的規(guī)定。該條例第三條規(guī)定:“不得在禁止區(qū)附近妨礙皇家軍隊(duì)成員的行為……。”律師巧辯道,雖然軍用機(jī)場毫無疑問是個(gè)“禁區(qū)”,喬治也妨礙了皇家軍隊(duì)成員的行動(dòng),但他不是在“禁區(qū)附近”而是在“禁區(qū)里”做的事。條例第三條規(guī)定了“在……附近”,沒有規(guī)定“在……里”,所以依據(jù)這條例規(guī)定是不能處罰喬治的。律師還提醒法官注意,英國是個(gè)法治國家,法無明文規(guī)定是不為罪的。這樣,法官還真是為難了。⑦這可謂是“不折不扣”執(zhí)法了,這樣的“罪刑法定”原則過于迂腐了,根本不理會(huì)立法者的意圖,死板、機(jī)械、教條,十分不利于社會(huì)公正的實(shí)現(xiàn)。
    二是撇開法條本來的含義,純粹用公正的原則來解釋刑法。法律總是有不周延、模糊性和滯后性的缺陷的,因此,必須根據(jù)公正的原則來執(zhí)法。英國著名法官丹寧是這一方面的典范,他強(qiáng)調(diào):“如果我們不能做任何前人沒有做過的事情,我們就會(huì)永遠(yuǎn)呆在一個(gè)地方,法律將停止不前,而世界上其他事情將繼續(xù)前進(jìn)!睘榇耍幰蠓ü贀(dān)任“法律改革的先鋒”,他明確主張,法官要參與法律改革,而不能把改革僅僅看成是國會(huì)的事,法官只是執(zhí)行法律而已。對(duì)此,他有個(gè)形象比喻,法律就象是一塊編織物,用什么樣的編織材料來編這塊編織物,是國會(huì)的事,但這塊編織物不可能總是平平整整的,也會(huì)出現(xiàn)皺折;法官當(dāng)然“不可以改變法律編織物的編織材料,但是他可以,也應(yīng)當(dāng)把皺折熨平!彼J(rèn)為,法官在審案和判案的過程中應(yīng)該隨著社會(huì)的變化和時(shí)代的發(fā)展創(chuàng)立出與生活的步調(diào)相一致的新的、公正的判案原則。⑧為了尋求社會(huì)公正的司法而撇開法條,在中國古代也不為鮮見。清代名吏胡秋潮所著作《問心一隅》中,記載了一個(gè)他親自處理的案例:城東章氏女許配給南鄰李二為妻。尚未過門,李二因暴得風(fēng)疾而瘋癲不懂人事,并曾白晝持刀欲殺其父,后被其父鎖禁。章氏得知情形,欲思退婚,終致訟。依據(jù)《大清律類例·戶婚·婚姻》:“若許嫁女已報(bào)婚書,及有私約而輒悔婚者,笞五十;雖無婚書,但受聘財(cái)者,亦是!彼痉ü偃绾尾脭噙@個(gè)案件,處于一種兩難境地:依律維持婚約之效力,則對(duì)于章氏女來說未免太過殘酷、不公平人道;判令解除婚約,又顯與法律相違?h令胡秋潮最終的處理方案聰明地回避了上述矛盾:“章女之于李二,請(qǐng)待以三年。三年內(nèi)瘋病愈,則為李妻;不愈,則仍為章氏女;蚴刎,或改配,聽之可耳。”后來,不到一年,李二以瘋病死,女改字他姓。⑨此類解釋刑法的方法,其實(shí)是對(duì)刑法內(nèi)涵的突破,完全超越了立法者的意圖,與當(dāng)代罪刑法定原則是直接相抵牾的,有損于法律的嚴(yán)肅性,也不宜提倡。
    三是從刑法條文的字面來探尋立法者的原意。在權(quán)力分立的狀態(tài)下,作為法律適用者的法官,其職責(zé)就是將法律適用于具體案件,從而實(shí)現(xiàn)立法者的意圖,因?yàn)椤皩?duì)法規(guī)的理解不應(yīng)該按法官們認(rèn)為最好的見解,而應(yīng)按照實(shí)際上通過法律的立法者們的意圖!雹庠趯(shí)行罪刑法定的時(shí)代,刑事司法的依據(jù),顯然必須是刑法規(guī)范,必須是刑法規(guī)范所表達(dá)的內(nèi)在的真實(shí)的意思。正如耶林于1877年發(fā)表的《法的目的》一書中說,法律乃是人類意志的產(chǎn)物,有一定目的,受目的支配,與自然法則以因果律為基礎(chǔ),有其必然的因果關(guān)系截然有異。故解釋法律,必須了解法律究竟欲實(shí)現(xiàn)何種目的,以此為出發(fā)點(diǎn)解釋法律,始能得其要領(lǐng)。⑾而立法目的,即立法意圖,是必然以法律條文為載體表現(xiàn)出來的。但任何成文法都有不完善之處,“必須記住,無論一項(xiàng)法律什么時(shí)候被提出來考慮,人們都沒有能力預(yù)見到在實(shí)際生活中可能出現(xiàn)的多種多樣的情況。即使人們有這樣預(yù)見能力,也不可能用沒有任何歧義的措詞把這些情況都包括進(jìn)去”,⑿我國刑法也概莫例外。1979年7月1日通過、1980年1月1日實(shí)施的我國第一部刑法典,在實(shí)施中馬上暴露出不足之處。從1981年6月10日制定《中華人民共和國懲治軍人違反職責(zé)罪暫行條例》到1997年《刑法》公布前,共出臺(tái)了二十四部單行刑法,并且還制定了設(shè)有附屬刑法條款的法律80余部。這些固然與我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)迅猛發(fā)展有關(guān),但與1979年《刑法》的不成熟性密不可分。1997年《刑法》雖經(jīng)反復(fù)論證,但仍有嚴(yán)重的疏漏之處。該法公布不久,侯國云、白岫云兩位學(xué)者就撰著了三十四萬多字的《新刑法疑難問題與運(yùn)用——兼論新刑法中的矛盾與缺陷》一書,剖析了新刑法的許多問題。該法實(shí)施一年多,1998年12月29日全國人大常委會(huì)就公布了《關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》單行刑法。從1999年12月25日起,全國人大常委會(huì)先后通過了三個(gè)《刑法修正案》,并對(duì)《刑法》第九十三條及挪用公款罪作出了立法解釋。由此可見,刑法總是有不完善之處的,總是要通過合理的解釋,才能進(jìn)行正確地適用。這里所說的合理解釋,也就是通過刑法規(guī)范的字面,準(zhǔn)確地把握立法者的意圖。例如對(duì)《刑法》第十七條第二款“已滿十四周歲不滿十六周歲的人,犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強(qiáng)奸、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投毒罪的,應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任”的解釋。司法實(shí)踐中,對(duì)處于相對(duì)負(fù)刑事責(zé)任年齡階段的未成年人奸淫幼女,是否應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任,就涉及到如何理解該條款中的“強(qiáng)奸”一詞。不少同志認(rèn)為,新《刑法》明確規(guī)定了罪刑法定原則,強(qiáng)奸罪與奸淫幼女罪是不同種罪,因此,不應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任。另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為,奸淫幼女顯然重于強(qiáng)奸,立法者不至于連輕重都分不清,因此,從立法意圖上講,相對(duì)負(fù)刑事責(zé)任年齡的未成年人,奸淫幼女的,應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。2000年2月,最高人民法院作出了《關(guān)于審理強(qiáng)奸案件有關(guān)問題的解釋》,正確地闡述了立法意圖,相對(duì)負(fù)刑事責(zé)任年齡的未成年人,奸淫幼女的,應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任(最近,“兩高”聯(lián)合作出司法解釋,取消了奸淫幼女罪,將該罪歸為強(qiáng)奸罪)。因此,從刑法規(guī)范的字面,來探尋立法意圖,深刻把握刑法條文的真實(shí)含義,才能科學(xué)地司法。
    從上可見,司法是離不開對(duì)法律解釋的,在實(shí)行罪刑法定原則的時(shí)代,解釋的目的,既不能教條式的,這樣有悖于社會(huì)公正;也不能強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)社會(huì)公正而完全脫離法律進(jìn)行任意解釋,這是與法治社會(huì)不相符的。因?yàn)樾薷姆墒橇⒎C(jī)關(guān)的事,司法絕對(duì)不能介入。而是應(yīng)當(dāng)通過合理的解釋,來準(zhǔn)確地把握立法意圖,惟有如此,才能既維護(hù)了法律的尊嚴(yán),又實(shí)現(xiàn)了社會(huì)公正。
    回到開篇的案例,筆者同意第二種意見,因?yàn)檫@種觀點(diǎn)較好地把握了立法意圖。不建立帳簿,不進(jìn)行稅務(wù)登記,其性質(zhì)顯然要比《刑法》條文所規(guī)定的三種客觀行為嚴(yán)重,社會(huì)危害性更大。立法者決不可能把相對(duì)輕的行為規(guī)定為犯罪,而相對(duì)重的行為反而不構(gòu)成犯罪。譬如,當(dāng)立法者將故意輕傷害規(guī)定為犯罪時(shí),那么,對(duì)故意重傷害無論有否規(guī)定,肯定也是一種犯罪行為,這是毫無疑問的。因此,根據(jù)立法者對(duì)偷稅罪規(guī)定的內(nèi)在意圖,劉某某的行為顯然構(gòu)成偷稅罪,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。




    注釋:
    ①⑾見李;壑缎谭ń忉屨摗,中國人民公安大學(xué)出版社1995年版,第116頁,第129頁。
    ②見全國高等教育自學(xué)考試教材《外國法制史》,第126——128頁。
    ③網(wǎng)上資料,四川電大開放教育法學(xué)專業(yè)(本),《外國法制史》。
    ④貝卡利亞著:《論犯罪與刑罰》,中國大百科全書出版社1996年版,第12頁。
    ⑤參見周耕著《羅馬法原論》,商務(wù)印書館1994年版,第93——94頁。
    ⑥范忠信著《信法為真》,中國法制出版社2000年版,第122——123頁。
    ⑦見一正著《西窗法雨》,花城出版社1998年版,第6——7頁。
    ⑧⑿見丹寧著《法律的訓(xùn)誡》,法律出版社1999年版,第6——7頁,第13頁。
    ⑨見2002年7月1日《檢察日?qǐng)?bào)》顧元文《從“援法斷案”到“曲法伸情”》。
    ⑩德沃金(美)著《法律帝國》,中國大百科全書出版社1996年版,第280頁。



    嵊州市人民檢察院
    2002年7月18日
    (郵政編碼:312400)

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