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  • 案析判例法律淵源地位確立的必要性

    [ 葉文炳 ]——(2003-8-27) / 已閱25971次

    案析判例法律淵源地位確立的必要性


    [案例一]
    2002年5月16日,被告人黃芙蓉在仙桃市城區(qū)一個(gè)體商店打電話(huà),打
    過(guò)之后便付給店主一元錢(qián),要求其找五角錢(qián),店主堅(jiān)持應(yīng)收一元錢(qián),雙方因此爭(zhēng)
    吵起來(lái)。家住附近的婦女劉某上前勸解,但黃芙蓉仍大吵不休,劉某便說(shuō)“你這
    個(gè)姑娘怎么這么狠”,說(shuō)罷轉(zhuǎn)身欲離開(kāi)。黃芙蓉遷怒于勸架的劉某,不顧在場(chǎng)群
    眾的攔阻,趕上前去朝劉的背后打了幾拳,劉某當(dāng)場(chǎng)倒地。經(jīng)搶救無(wú)效死亡。經(jīng)
    法醫(yī)鑒定,被害人劉某系因拳擊打誘發(fā)高血壓性腦動(dòng)脈硬化而死亡。
    湖北省漢江中院近日對(duì)因五角錢(qián)引起的命案作出終審判決,以過(guò)失致人死
    亡罪,判處被告人黃芙蓉有期徒刑五年。
    [案例二]
    王某、徐某均系某保安服務(wù)公司保安員并被派駐到某綜合市場(chǎng)工作。
    2002年10月11日23時(shí)許,劉某等5人酒后在該市場(chǎng)附近與徐某發(fā)生口
    角,并進(jìn)入市場(chǎng)繼續(xù)與徐某爭(zhēng)執(zhí)。王某(時(shí)任保安隊(duì)隊(duì)長(zhǎng))趕來(lái)后雙方互毆,王
    某持鋁合金空心棍擊打劉某數(shù)下,致使劉某心肌病發(fā)作死亡。經(jīng)鑒定,被害人劉
    某所受外傷為輕微傷,但是是死亡的誘發(fā)因素。
    一審法院認(rèn)為,王某和徐某共同犯故意傷害罪,分別處有期徒刑十年。被告
    人王某不服,提出上訴。二審法院在討論本案時(shí)出現(xiàn)分歧,有的認(rèn)為本案應(yīng)定故
    意傷害罪;有的認(rèn)為本案屬于過(guò)失致人死亡罪;有的認(rèn)為是意外事件,不能追究
    刑事責(zé)任,并引起了爭(zhēng)議,2003年1月30日在人民法院報(bào)上刊登了題為“對(duì)出現(xiàn)介
    入因素的傷害案件如何處理”案例點(diǎn)評(píng),筆者認(rèn)為是意外事件,不負(fù)刑事責(zé)任,
    并闡述了理由。
    [案例三]
    2003年1月15日,福建省龍巖市白沙鎮(zhèn)一民工李良金與另一民工劉欣因“六
    合彩”發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),在拉扯過(guò)程中,被告人李某用手掌打了受害人劉欣一巴掌,劉
    欣倒地身亡。經(jīng)法醫(yī)鑒定,李某一巴掌未導(dǎo)致劉某的傷害,也不構(gòu)成輕微傷,但
    誘發(fā)了劉某心臟病發(fā),導(dǎo)致了死亡。該案未提起公訴,按民事賠償進(jìn)行處理。
    [評(píng)析]
    上述三個(gè)案例(下稱(chēng)三案)無(wú)論是從客觀(guān)方面上,還是從主觀(guān)方面上的特征
    基本是一樣,但處理結(jié)果卻截然不同,倒底是什么樣能造成相同或相似案件,判
    決或處罰有如此之差距呢?是制度?是程序?是法律適用?這三個(gè)案件雖發(fā)生在
    不同地區(qū),但制度與程序不會(huì)因地區(qū)不同而有所不同,也不具有會(huì)產(chǎn)生這樣差距
    的條件。筆者認(rèn)為,不同地區(qū)的司法部門(mén)對(duì)法律的認(rèn)知上的差距和在適用法律上
    的差距是造成三案處理差距的根本原因,要消除這種讓每個(gè)法律人憂(yōu)心疑慮的現(xiàn)
    象,除了最高院不斷加強(qiáng)司法解釋和不斷提高司法部門(mén)人員適用法律水平外,建
    立開(kāi)放性的判例指導(dǎo)體系是當(dāng)今審判實(shí)踐非常之重要和之迫切的事情。
    一、判例在我國(guó)的法律地位
    無(wú)論是判例法國(guó)家還是成文法國(guó)家,判例均是客觀(guān)存在的,只是在不同的
    法律制度下其法律地位不同而已。在普通法系國(guó)家中,判例具有特殊的法律意義
    ,她不僅對(duì)特定案件具有直接的效力,而且成為后來(lái)法院處理相同或相似案件所
    應(yīng)遵循的先例,在法律上是起著法律淵源的地位;而在大陸法系國(guó)家中,判例的
    作用是極其有限的,只能起到解釋成文法的作用,不能單獨(dú)成為判案的法律根據(jù)
    ,她不是法律的淵源。
    就判例本身而言,我國(guó)自古即有用判例的傳統(tǒng),例如,秦代的“廷行事”、
    漢代的“決事比”、清代的“例”!半m然這些判例一般并沒(méi)有法定的拘束力,
    也沒(méi)有一套制度將各級(jí)官府的判例通盤(pán)整理出版,作為審案的依據(jù)和教學(xué)材料,
    但是司法官總是愿意在審判中回頭尋找過(guò)去類(lèi)似的案例,以便于通過(guò)比較,從過(guò)
    去案例的判決中找到可資參考和借鑒的資源;或者自過(guò)去的權(quán)威判例中獲得本案

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