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  • 《侵權(quán)責(zé)任法》第24條的解釋論

    [ 葉金強(qiáng) ]——(2012-9-24) / 已閱23802次

                《侵權(quán)責(zé)任法》第24條的解釋論

                葉金強(qiáng) 南京大學(xué)法學(xué)院 教授

      內(nèi)容提要: 《侵權(quán)責(zé)任法》第24條之規(guī)定具有一般條款所應(yīng)具備的模糊性、規(guī)范性、授權(quán)性等特征,無論從價(jià)值基礎(chǔ)還是從邏輯角度來看,均可解釋為無過錯責(zé)任的一般條款。其內(nèi)含的是對“無過錯就無責(zé)任”原則的反思與批判,授權(quán)法官根據(jù)“實(shí)際情況”來讓無過錯的行為人分擔(dān)一定的損失。該條中的“實(shí)際情況”,系采由過錯之外的歸責(zé)因素構(gòu)成的一種開放的、動態(tài)的結(jié)構(gòu),個案中,法官根據(jù)所出場的歸責(zé)因素的量度及歸責(zé)指向,來確定行為人是否應(yīng)分擔(dān)損失以及分擔(dān)的數(shù)額。


    一、引言
    《侵權(quán)責(zé)任法》第24條規(guī)定:“受害人和行為人對損害的發(fā)生都沒有過錯的,可以根據(jù)實(shí)際情況,由雙方分擔(dān)損失!痹撘(guī)定應(yīng)屬《民法通則》第132條之規(guī)定的延續(xù),但又有所不同。其主要不同之處有:一是以“受害人和行為人”取代“當(dāng)事人”,二是以“對損害的發(fā)生都沒有過錯”取代“對造成損害都沒有過錯”,再就是以“分擔(dān)損失”取代了“分擔(dān)民事責(zé)任”。那么,立法上的這些變化,意味著什么呢?對此,法工委民法室對其中的一項(xiàng)變化的解釋是,由“分擔(dān)民事責(zé)任”改為“分擔(dān)損失”的原因有二:一是無過錯即無責(zé)任,既然均無過錯,行為人就不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任,而只能是分擔(dān)損失,二是讓無過錯的當(dāng)事人“承擔(dān)責(zé)任”,其感情上難以接受。[1]而對于其他的變化,法工委民法室未作評論。
    本文擬從解釋論之角度來分析第24條之規(guī)定.?dāng)M解決的主要問題包括:第24條其有何種規(guī)范目的、規(guī)范結(jié)構(gòu)以及體系定位?其與《民法通則》第132條是否有實(shí)質(zhì)性的不同?第132條的解釋論論爭,在第24條的解釋論中有何意義?第24條中的“實(shí)際情況”應(yīng)如何具體化?實(shí)踐中應(yīng)如何妥當(dāng)適用第24條之規(guī)定?這些均是《侵權(quán)責(zé)任法》施行中不得不回答的問題,下面將圍繞這些問題展開討論。
    二、第24條的體系位置與制度框架
    (一)《民法通則》第132條的解釋論論爭
    《民法通則》施行后,圍繞其第132條之規(guī)定,形成了“公平責(zé)任原則論”、“無過錯責(zé)任論”、“公平責(zé)任原則否定論”三種主要觀點(diǎn)。其中,“公平責(zé)任原則論”者認(rèn)為第132條確立了公平歸責(zé)原則,[2]其與過錯責(zé)任、無過錯責(zé)任共同構(gòu)成了三元?dú)w責(zé)體系,[3]《民法通則》將公平責(zé)任上升為一般條款;[4]“無過錯責(zé)任論”者認(rèn)為,第132條屬于無過錯責(zé)任,[5]反對公平責(zé)任原則論,主張過錯責(zé)任和無過錯責(zé)任之間不可能存在第三種責(zé)任;[6]“公平責(zé)任原則否定論”者則是立足于對“公平責(zé)任原則論”的批駁,認(rèn)為法律規(guī)定本身即存在概念和邏輯上的明顯錯誤,公平責(zé)任原則自然是謬之愈遠(yuǎn),[7]其缺乏法律依據(jù)、沒有具體對象、存在認(rèn)識論上的缺陷。[8]對于上述論爭,通說系采“公平責(zé)任原則否定論”,“公平責(zé)任原則論”只有為數(shù)不多的學(xué)者在堅(jiān)持,而“無過錯責(zé)任論”也未能引起學(xué)界足夠的關(guān)注。
    上述討論中,支持“公平責(zé)任原則論”的學(xué)者,多將1922年的《蘇俄民法典》第406條、《瑞士債法》第54條、《意大利民法典》第2045條、《德國民法典》第829條、我國臺灣地區(qū)“民法”第187條等規(guī)定,視為公平責(zé)任原則的比較法上的立法例。[9]其實(shí),上述法例中除了蘇俄民法典中的規(guī)定之外,其他均是針對非常具體的情形而作出的規(guī)定,與我國法上的規(guī)定有質(zhì)的區(qū)別。例如,德國法第829條規(guī)定的僅是針對在根據(jù)其第827條、828條之規(guī)定應(yīng)排除責(zé)任的情況下,于公平要求以及不剝奪維持生計(jì)和履行法定撫養(yǎng)義務(wù)的限度內(nèi),例外地確定賠償責(zé)任;《瑞士債務(wù)法》第54條則是僅針對無民事行為能力人責(zé)任而作出的特別規(guī)定。而我國的規(guī)定,顯然覆蓋面非常廣闊。
    可以想見的是,《侵權(quán)責(zé)任法》生效之后,圍繞第24條之規(guī)定必然會形成不同的學(xué)說。筆者認(rèn)為,第24條的解釋不應(yīng)將視野局限于《民法通則》第132條之討論,不必再糾纏于“公平責(zé)任原則”的妥當(dāng)與否,而是要從體系背景、立法目的本身來考慮,思考應(yīng)如何合理地確定其體系位置。
    (二)歸責(zé)體系與無過錯責(zé)任的立法模式
    侵權(quán)歸責(zé)原則歷經(jīng)變遷,在現(xiàn)代逐漸形成了過錯責(zé)任和無過錯責(zé)任的二元結(jié)構(gòu),自1953年德國學(xué)者Esser的論文始,[10]二元結(jié)構(gòu)論取得了相當(dāng)?shù)挠绊懥。我國學(xué)界雖有過錯責(zé)任一元制,過錯責(zé)任和無過錯責(zé)任二元制,以及過錯責(zé)任、過錯推定、公平責(zé)任三元制等不同學(xué)說,[11]但二元結(jié)構(gòu)論占據(jù)通說的地位,F(xiàn)行《侵權(quán)責(zé)任法》于第6條、第7條分別規(guī)定了過錯責(zé)任和無過錯責(zé)任,反映了通說的影響。不過,第6條無疑應(yīng)屬過錯責(zé)任的一般條款,但第7條卻并非無過錯責(zé)任的一般條款。第7條指向于法律有特別規(guī)定的情形,不具有開放性。而且,其也非“只有與其他法條相結(jié)合才能展現(xiàn)其創(chuàng)設(shè)效果”的不完全法條,[12]因?yàn)樵摋l中并無獨(dú)立于其他法條的特別構(gòu)成或效果。就此而言,第7條并無什么規(guī)范意義。這樣,我國現(xiàn)行法所采二元結(jié)構(gòu)中,過錯責(zé)任選擇了一般條款加列舉之模式;而無過錯責(zé)任在列舉之外,還于第69條就高度危險(xiǎn)作業(yè)規(guī)定了小的一般條款,但是否存在無過錯責(zé)任的大的一般條款,則尚有疑問。
    無過錯責(zé)任是否應(yīng)設(shè)一般條款,比較法上存有爭議。無過錯責(zé)任早在羅馬法中即已存在,后在近代法的發(fā)展中,作為過錯責(zé)任之例外,其范圍逐步擴(kuò)大,種類也越來越多。但是,無過錯責(zé)任并非是根據(jù)統(tǒng)一的體系而被導(dǎo)入現(xiàn)行法,而是基于不同的動機(jī)或多或少地雜亂地發(fā)展起來的。[13]現(xiàn)代法上,學(xué)者們開始討論無過錯責(zé)任的立法模式問題,探討到底應(yīng)采一般條款還是特別立法模式。德國、奧地利等國采行的均是特別立法模式。[14]但此種模式易導(dǎo)致立法漏洞,在實(shí)踐中引發(fā)評價(jià)矛盾。故有學(xué)者建議,或者設(shè)立無過錯責(zé)任的一般條款,或者容許無過錯責(zé)任一般要件的類推適用。[15]瑞士的責(zé)任法修訂委員會認(rèn)為,支持一般條款的根本基礎(chǔ)在于特別立法模式本身的缺陷,即:不完整性;相同類型,不同的處理;以及跟不上技術(shù)發(fā)展的步伐。[16]還有學(xué)者指出:因?yàn)槲kU(xiǎn)責(zé)任完全建立在一個統(tǒng)一的思想基礎(chǔ)上,出于公平的要求,應(yīng)當(dāng)通過一般條款統(tǒng)一調(diào)整危險(xiǎn)責(zé)任。[17]瑞士侵權(quán)法草案、奧地利和捷克損害賠償法草案、甚至在立陶宛法律中,均可以發(fā)現(xiàn)這樣的一般條款。不過,反對針對危險(xiǎn)責(zé)任采取一般條款的人也不在少數(shù),這些反對意見導(dǎo)致歐洲民法典小組所起草的共同參考框架中的危險(xiǎn)責(zé)任,又回歸到目前單行調(diào)整的模式上。[18]
    筆者主張無過錯責(zé)任采一般條款加類型立法模式,一般條款中需包含一個開放的、彈性的歸責(zé)要素體系,而具體無過錯責(zé)任類型則需根據(jù)類型成熟度和實(shí)踐需要來單立。[19]現(xiàn)今,我國侵權(quán)法立法業(yè)已完成,接下來的應(yīng)是解釋論的工作。那么,解釋論上,我國現(xiàn)行法上無過錯責(zé)任采行的是何種模式呢?對此,首先需考察一下《侵權(quán)責(zé)任法》中有哪些條文涉及無過錯責(zé)任。有學(xué)者認(rèn)為,《侵權(quán)責(zé)任法》中規(guī)定無過錯責(zé)任的條文有:監(jiān)護(hù)人責(zé)任(第32條);使用人責(zé)任(第34、 35條);產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任(第41條);機(jī)動車交通事故責(zé)任(第48條);環(huán)境污染責(zé)任(第65條);高度危險(xiǎn)作業(yè)損害責(zé)任(第69條);民用核設(shè)施損害責(zé)任(第70條);民用航空器損害責(zé)任(第71條);占有、使用高度危險(xiǎn)物損害責(zé)任(第72條);從事高空、高壓、地下挖掘或高速軌道運(yùn)輸工具損害責(zé)任(第73條);遺失、拋棄高度危險(xiǎn)物損害責(zé)任(第74條);非法占有高度危險(xiǎn)物損害責(zé)任(第75條);飼養(yǎng)的動物致人損害責(zé)任(第78、 79、 80、 82條);建筑物倒塌致人損害責(zé)任(第86條);公共場所等挖坑損害責(zé)任(第91條)。[20]這些列舉性規(guī)定中的有些類型是否為無過錯責(zé)任,尚有爭議;同時,其中第69條為高度危險(xiǎn)作業(yè)責(zé)任的一般條款。[21]這樣,無過錯責(zé)任之立法,于現(xiàn)行法上已有列舉式的類型立法和小的一般條款。而于此之外,是否還存在無過錯責(zé)任的大的一般條款,[22]則涉及第24條的定位。
    (三)第24條之定位與架構(gòu)
    解釋論上,筆者主張將第24條定位于無過錯責(zé)任的一般條款,主要理由包括:
    首先,從價(jià)值基礎(chǔ)來看,第24條規(guī)定行為人沒有過錯也要分擔(dān)損失,此處損失“分擔(dān)”的思想基礎(chǔ),顯然系基于對“沒有過錯就沒有責(zé)任”之信條的反思與批判,其認(rèn)識到一概地沒有過錯就絕對沒有責(zé)任之不妥,試圖在行為人沒有過錯時,根據(jù)其他的歸責(zé)因素來確定損害的分配。這些均是非常典型的無過錯責(zé)任思想的體現(xiàn),無過錯責(zé)任實(shí)質(zhì)上就是對過錯責(zé)任之中“沒有過錯就沒有責(zé)任”原則的否定,由過錯之外的歸責(zé)思想構(gòu)成責(zé)任的基礎(chǔ)。無過錯責(zé)任原理的生成,矯正了傳統(tǒng)的過錯責(zé)任原則,將過錯責(zé)任限制在了“有過錯就有責(zé)任”的范圍之內(nèi)。可見,第24條反映的正是無過錯責(zé)任的基本理念。在此前提下,技術(shù)上不可能也不必要去將無過錯分擔(dān)損失的價(jià)值理念人為分割為兩部分,一部分作為第24條的基礎(chǔ),另一部分作為第24條之外的無過錯責(zé)任的基礎(chǔ)。至于“分擔(dān)損失”之表達(dá),非若前文法工委民法室所解釋的那般,[23]反倒是恰恰體現(xiàn)了該條無過錯責(zé)任損害分配之屬性。
    其次,從邏輯層面來看,過錯責(zé)任和無過錯責(zé)任是兩個相對應(yīng)的范疇,在這兩者之間不可能存在第三種責(zé)任。[24]二元?dú)w責(zé)體系之下,過錯和無過錯責(zé)任于邏輯上即覆蓋了責(zé)任的全部領(lǐng)域。第24條為行為人所確立的負(fù)擔(dān),邏輯上怎么也不可能逃出無過錯責(zé)任的射程。至于,有學(xué)者認(rèn)為:第24條的公平責(zé)任就是原因責(zé)任,其以加害行為和損害之間密切聯(lián)系作為確定責(zé)任的依據(jù),顯然是和過去的原因責(zé)任沒有本質(zhì)區(qū)別。[25]對此,筆者以為該觀點(diǎn)尚有商榷余地。一方面,價(jià)值無涉(wertblide)的引發(fā)(verursachung)并不足夠成立責(zé)任,尚需由相應(yīng)行為或其他構(gòu)成要件形成的特殊法律基礎(chǔ)的加入,僅僅因果關(guān)系,不能導(dǎo)向責(zé)任。[26]另一方面,第24條也并非是以“加害行為和損害之間密切聯(lián)系”為責(zé)任的基礎(chǔ),而是以因果關(guān)系為前提,由“實(shí)際情況”來確定責(zé)任的有無。所以,第24條也絕不是退回到了結(jié)果責(zé)任。
    再次,第24條具備一般條款的基本特征。一般條款是涉及社會評價(jià)的規(guī)范事實(shí)構(gòu)成要素,特別體現(xiàn)在其高度的模糊性,并以此來構(gòu)建出法律規(guī)范的核心內(nèi)容。[27]一般條款具有模糊價(jià)值,其因非?侦`而富有彈性,從而為法官自由裁量留下了廣闊的空間。一般條款相當(dāng)于對法官的空白授權(quán),由法官在個案中進(jìn)行價(jià)值補(bǔ)充,來實(shí)現(xiàn)個案正義。聯(lián)系到第24條之規(guī)定,其中“受害人和行為人對損害的發(fā)生都沒有過錯”之表達(dá),限定了效果適用的前提條件,即當(dāng)事人無過錯;[28]“由雙方分擔(dān)損失”之表達(dá),設(shè)定了法律效果,該效果具有彈性,分擔(dān)的比例未作任何限定;而在當(dāng)事人沒有過錯的前提下需具備什么樣的條件才發(fā)生分擔(dān)損失的效果,該條規(guī)定的是“根據(jù)實(shí)際情況”,從而完全授權(quán)法官根據(jù)個案情境并依一定價(jià)值判斷來作出決斷?梢,第24條具備了一般條款所應(yīng)具備的規(guī)范性、授權(quán)性、模糊性等特征。
    這樣,具有一般條款特征的第24條之規(guī)定,基于對“沒有過錯就沒有責(zé)任原則”的反思與批判,授權(quán)法官根據(jù)“實(shí)際情況”來讓無過錯行為人分擔(dān)損失,無論是從價(jià)值基礎(chǔ)還是從邏輯層面來看,均可定位于無過錯責(zé)任的一般條款。也許有人會從第24條所處位置、立法者意圖等方面,來質(zhì)疑其一般條款的屬性。其實(shí),解釋論的自由度遠(yuǎn)非想象的那樣狹窄。比較法上不妨來看一看法國民法第1384條第1款之規(guī)定:個人不僅應(yīng)對自己行為所致?lián)p害承擔(dān)責(zé)任,而且還要對由其負(fù)責(zé)之人及照管之物導(dǎo)致的損害負(fù)責(zé)。該款規(guī)定中的物之責(zé)任,后在司法實(shí)踐中被解釋發(fā)展為嚴(yán)格責(zé)任的一般條款。有學(xué)者指出:第1384條第1款規(guī)定的立法原意是明確保管人的注意義務(wù),將其轉(zhuǎn)化為嚴(yán)格責(zé)任的一般條款是法院的功績。[29]這里,法國法上從如此遙遠(yuǎn)之處尚且能解釋出一般條款,那么將第24條解釋為一般條款,還有什么可猶疑不決之處呢?!
    作為一般條款,第24條的基本規(guī)范結(jié)構(gòu)為:以“受害人和行為人均沒有過錯”為前提,根據(jù)決定損害分配的“實(shí)際情況”,來確定行為人“分擔(dān)損失”的數(shù)額。該規(guī)范中的要件和效果均具有彈性,故該條適用之中的核心問題便是如何來應(yīng)對這些彈性,來確定“實(shí)際情況”的具體化方向以及影響損失分擔(dān)數(shù)額的因素。對此,下文將作詳盡的展開。而就適用前提來看,不同于《民法通則》第132條之規(guī)定,第24條以“受害人和行為人”取代了“當(dāng)事人”之表達(dá)。比較而言,“當(dāng)事人”的意義較為寬泛,而“行為人”表達(dá)之中暗含了因果關(guān)系的要求,故損害需要是行為人導(dǎo)致的。這樣,原可適用《民法通則》第132條的那些被告人分擔(dān)并非由其導(dǎo)致的損害的案型,就不可以適用第24條來解決。
    三、第24條之適用:“實(shí)際情況”與“分擔(dān)”比例
    (一)“實(shí)際情況”的構(gòu)成
    “實(shí)際情況”的解釋,需要從第24條的規(guī)范目的出發(fā)。第24條意在避免絕對地“無過錯即無責(zé)任”所導(dǎo)致的不合理結(jié)果,在行為人雖無過錯的場合,根據(jù)其他的歸責(zé)因素來讓行為人合理分擔(dān)損失、承擔(dān)無過錯之責(zé)任。鑒于無過錯責(zé)任之附加實(shí)質(zhì)上為風(fēng)險(xiǎn)的分配,故“實(shí)際情況”可以解釋為所有與風(fēng)險(xiǎn)分配之價(jià)值取向相關(guān)的情況。這樣,可以把過錯歸責(zé)之外的所有歸責(zé)思想引入,從而由這些歸責(zé)思想來確定哪些情況屬于這里的“實(shí)際情況”!皳p害賠償法不是由單一歸責(zé)原則來統(tǒng)治,而是由許多具有同等價(jià)值的歸責(zé)原則相互配合來確定的。”[30]《侵權(quán)責(zé)任法》之中,過錯之外的歸責(zé)原理可透過第24條之中的“實(shí)際情況”來影響損害的分配。這樣,“實(shí)際情況”的解釋將取決于現(xiàn)行法秩序之中于過錯之外承認(rèn)了哪些歸責(zé)因素。對此,除了從現(xiàn)有立法材料中抽取之外,還可以由通行的價(jià)值觀念中提煉。
    聯(lián)系我國立法并參考實(shí)踐與學(xué)說,筆者認(rèn)為,構(gòu)成“實(shí)際情況”的歸責(zé)因素包括但不限于:利益獲取、風(fēng)險(xiǎn)的開啟與維持、風(fēng)險(xiǎn)控制的可能性、損害分散的可能性、合理信賴、受害人自我保護(hù)可能性等。首先,利益與風(fēng)險(xiǎn)同在的思想直接影響著損害的分配,在行為人雖無過錯但卻從致害活動中獲益的場合,分擔(dān)一定損失將成為獲利的成本之一。正如學(xué)者所言,歸責(zé)基礎(chǔ)和正義標(biāo)準(zhǔn)包括利益和相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的一體性。[31]不過,這里的利益不限于經(jīng)濟(jì)利益,也可以包括精神上的利益,[32]像監(jiān)護(hù)人責(zé)任的正當(dāng)化應(yīng)包含了監(jiān)護(hù)人精神利益的考慮。這樣,行為人獲益因素將構(gòu)成第24條中“實(shí)際情況”,從而可引起“分擔(dān)損失”之效果。
    其次,風(fēng)險(xiǎn)的開啟與維持、風(fēng)險(xiǎn)控制的可能性也是重要的歸責(zé)因素。風(fēng)險(xiǎn)開啟與維持作為考量因素,其力量系來源于因果律,蓋開啟或維持一定風(fēng)險(xiǎn),提升了損害發(fā)生的可能性。同時,風(fēng)險(xiǎn)雖然本質(zhì)上具有無法完全被控制的特征,但總是具有一定程度的控制可能性。將風(fēng)險(xiǎn)控制可能性作為確定考量因素之一,可誘導(dǎo)可控制風(fēng)險(xiǎn)之人盡可能地控制風(fēng)險(xiǎn),降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性,減輕損害或避免損害的產(chǎn)生。所以,上述因素也可構(gòu)成第24條所言的“實(shí)際情況”。《侵權(quán)責(zé)任法》之中,第九章規(guī)定的高度危險(xiǎn)責(zé)任,典型地體現(xiàn)了這些歸責(zé)因素的影響?紤]到第69條之高度危險(xiǎn)作業(yè)責(zé)任的一般條款屬性,[33]故涉及高度危險(xiǎn)作業(yè)的案型應(yīng)適用第69條來解決,而不應(yīng)當(dāng)越過第69條來適用更上一級的第24條。但涉及高度危險(xiǎn)作業(yè)之外危險(xiǎn)源的案型,在已超出第九章規(guī)定的類型時,可考慮適用第24條,讓危險(xiǎn)的開啟或維持者分擔(dān)一定損失。
    再次,現(xiàn)代高風(fēng)險(xiǎn)社會損害承擔(dān)社會化趨勢之下,損害分散的可能性獲得了越來越多的重視,損害分散可能性已成為重要的風(fēng)險(xiǎn)分配因素。在非因過錯導(dǎo)致的損害事件中,法律傾向于將損害分配給具有分散損害可能性的當(dāng)事人來承擔(dān)。這里,損害的分散需要一定的連接點(diǎn),處于這樣的連接點(diǎn)上的當(dāng)事人,就會成為法律上損害的承擔(dān)者,而該當(dāng)事人可繼而實(shí)現(xiàn)其分散損害的可能性、通過一定途經(jīng)將損害進(jìn)一步分散出去。損害分散的基本途經(jīng)為保險(xiǎn),有學(xué)者指出,保險(xiǎn)具有研細(xì)損害的效果,損失風(fēng)險(xiǎn)透過企業(yè)核算由公眾承擔(dān)了,或者由全體投保人分擔(dān)了。[34]保險(xiǎn)之外,企業(yè)還存在透過產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格來分散風(fēng)險(xiǎn)的可能性,蓋企業(yè)承擔(dān)的事故責(zé)任可記入企業(yè)成本,通過產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格,使損害最終由眾多的消費(fèi)者分擔(dān)了。這樣,在企業(yè)為一方當(dāng)事人的場合,讓企業(yè)承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的理由相對充足一些。現(xiàn)行法中,產(chǎn)品責(zé)任典型地反映了損害分散可能性在損害分配中的影響,而第24條的適用中,可根據(jù)行為人是否具有分散損害的可能性這一“實(shí)際情況”,來確定損失的分配。
    此外,受害人方面的一些因素也直接影響損害的分配。首先,受害人對所處領(lǐng)域安全性的合理信賴,是影響風(fēng)險(xiǎn)分配的因素之一。合理信賴的存在,意味著受害人的行為與法秩序相吻合,合理信賴的落空會使法秩序遭到破壞,而保護(hù)合理信賴、使受害人免受損失,也就避免了秩序的動蕩。不過,信賴合理性具有程度的不同,信賴合理性程度越高,將風(fēng)險(xiǎn)分配給行為人的合理性也就越高,信賴合理性的程度將會被與其他的考量因素綜合起來,共同影響風(fēng)險(xiǎn)的分配。其次,受害人自我保護(hù)可能性的大小,同樣影響風(fēng)險(xiǎn)的分配。在受害人完全沒有自我保護(hù)可能性的情況下,若不提供法律救濟(jì),受害人就會處于完全無助的境地,而這正是法律所應(yīng)避免的。沒有自我保護(hù)可能性的情況下,受害人的行為也就沒有任何不妥之處,自應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)安排中處于有利的地位。故有學(xué)者指出:當(dāng)自我保護(hù)的可能性喪失時,與危險(xiǎn)相連的損害賠償請求權(quán)就發(fā)生了。[35]現(xiàn)行法秩序中,民用航空器經(jīng)營者責(zé)任的附加之中,應(yīng)包括了對受害人無自我保護(hù)可能性因素的考量。
    “實(shí)際情況”所可容納的考量包括但不限于上述因素,前文所述的影響因素并不構(gòu)成一種封閉的框架,“實(shí)際情況”具有一種開放、動態(tài)的構(gòu)造。個案中會有不同的因素介入,并且各項(xiàng)因素往往以不同的強(qiáng)度出現(xiàn)。這樣,就需要法官綜合考量各因素的量度來得出結(jié)論。許多案型中,責(zé)任附加均是多項(xiàng)歸責(zé)因素共同作用的結(jié)果。例如,在產(chǎn)品責(zé)任中,利益獲取、損害分散可能性、危險(xiǎn)開啟和控制等歸責(zé)因素,共同指向了生產(chǎn)者責(zé)任。當(dāng)然也存在不同歸責(zé)因素指向不同的方向,從而發(fā)生相互抵消效果的情形?傊,第24條中的“實(shí)際情況”系由不同歸責(zé)因素構(gòu)成的一個開放的、動態(tài)的結(jié)構(gòu),侵權(quán)法也借助于該結(jié)構(gòu)來適應(yīng)社會的發(fā)展,將社會歸責(zé)觀念的演變適時地吸納進(jìn)來。
    (二)行為人“分擔(dān)”比例的確定
    第24條適用中的另一個重大問題是,在確定行為人應(yīng)分擔(dān)一定損失時,應(yīng)如何來確定具體的分擔(dān)數(shù)額。這實(shí)際上就是法律效果具體化的問題,對此,和構(gòu)成問題一樣,均應(yīng)是在多重因素綜合考量基礎(chǔ)上得出結(jié)論。第24條的適用,以行為人沒有過錯為前提,通過構(gòu)成“實(shí)際情況”的所有歸責(zé)因素的綜合評價(jià),來得出是否應(yīng)適用該條規(guī)定的結(jié)論。當(dāng)各項(xiàng)歸責(zé)因素量度綜合形成的合力,達(dá)到一定的閥值時,第24條即被啟動。[36]而啟動第24條的所有因素,同樣決定著作為第24條適用之效果的損失分擔(dān)數(shù)額,這二者均是在一個開放、動態(tài)的體系中進(jìn)行的。
    對此,可形象地由一個拉力結(jié)構(gòu)來說明。具體而言,不同個案中所出場的構(gòu)成“實(shí)際情況”的歸責(zé)因素會有不同,這些歸責(zé)因素還會以不同的量度出現(xiàn)。這樣,不同的歸責(zé)因素會以不同的力度將損害拉向不同的方向,相互發(fā)生抵消或疊加的效果。損害被合力拉得越是靠近行為人,行為人分擔(dān)的損害數(shù)額就越高。法官正是根據(jù)這些拉力的大小與方向,來判斷抵消和疊加的最終效果,進(jìn)而確定妥當(dāng)?shù)姆謸?dān)數(shù)額。例如,在行為人有所獲利,而受害人一方存在分散損害的可能性時,這兩個歸責(zé)因素就會發(fā)生相互的競爭與角力;此時,如果行為人之行為具有較大的社會有用性,則該因素就會站在行為人一方,將損害推向受害人,雖然其推動的力度是有限度的;若還有其他因素存在,則又有新的力量進(jìn)人該拉力結(jié)構(gòu)。最終,法官是在權(quán)衡各項(xiàng)拉力的力度和方向之后,得出結(jié)論。
    至此,第24條的定位、適用等問題,基本上均已清晰了。最后,需要強(qiáng)調(diào)的是,雖然第24條應(yīng)解釋為無過錯責(zé)任的一般條款,并根據(jù)前文所述的框架加以適用,但這并不意味著實(shí)踐中的無過錯責(zé)任可被無限度地追加,規(guī)范的彈性不應(yīng)被濫用。相反,法官應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎適用的24條之規(guī)定,敏銳地體悟通行的歸責(zé)理念,恰當(dāng)?shù)卮_定是否讓無過錯的行為人承擔(dān)責(zé)任以及承擔(dān)責(zé)任的量,以實(shí)現(xiàn)個案正義。第24條的過度擴(kuò)張,會削弱過錯責(zé)任,危害行為自由。實(shí)踐中,可通過類型化等方式來適度限制法官自由裁量權(quán),妥當(dāng)分配損害,將無過錯責(zé)任限定在合理的范圍之內(nèi)。
    四、結(jié)論
    《侵權(quán)責(zé)任法》第24條之規(guī)定中“受害人和行為人對損害的發(fā)生都沒有過錯”之表達(dá),確定了其適用的領(lǐng)域,即雙方均無過錯的場合,而“由雙方分擔(dān)損失”的法律效果之規(guī)定,宣示了無過錯也有責(zé)任的取向?梢姡24條中隱含的思想正是對“沒有過錯就沒有責(zé)任”原則的反思,其預(yù)見到了行為人無過錯時,一蓋將損失留在原處之不妥,故而授權(quán)法官根據(jù)“實(shí)際情況”來確定是否改變“將損失留在原處”的規(guī)則!皩(shí)際情況”的抽象與模糊,正反映了一般條款所具有的空靈之特征。所以,第24條應(yīng)屬于無過錯責(zé)任的一般條款。
    第24條適用中的核心問題是“實(shí)際情況”的構(gòu)成以及分擔(dān)數(shù)額的確定,“實(shí)際情況”應(yīng)解釋為由所有過錯之外的歸責(zé)因素構(gòu)成的開放的、動態(tài)的體系,構(gòu)成該體系的歸責(zé)因素包括但不限于:利益獲取、風(fēng)險(xiǎn)的開啟與維持、風(fēng)險(xiǎn)控制的可能性、損害分散的可能性、合理信賴、受害人自我保護(hù)可能性等。個案中需根據(jù)歸責(zé)思想來確定有哪些“實(shí)際情況”需要考量,并在綜合考量的基礎(chǔ)上確定是否應(yīng)啟動第24條之規(guī)定。行為人的分擔(dān)數(shù)額,取決于構(gòu)成“實(shí)際情況”的各項(xiàng)歸責(zé)因素的量度和歸責(zé)指向,法官根據(jù)各項(xiàng)歸責(zé)因素之量度的抵消或疊加狀況,來確定合理的分擔(dān)數(shù)額。



    注釋:
    [1]參見全國人大常委會法制工作委員會民法室編:《<中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法>條文說明、立法理由及相關(guān)規(guī)定》,北京大學(xué)出版社2010年版,第93頁。
    [2]參見王利明主編:《民法•侵權(quán)行為法》,中國人民大學(xué)出版社1993年版,第105頁以下。
    [3]參見劉士國:“論侵權(quán)損害的公平責(zé)任原則”,《法律科學(xué)》1989年第2期。
    [4]參見孔祥。骸罢撉謾(quán)行為的歸責(zé)原則”,《中國法學(xué)》1992年第5期。
    [5]參見吳文翰、崔建遠(yuǎn):“損害賠償?shù)臍w責(zé)原則”,《蘭州大學(xué)學(xué)報(bào)》(社會科學(xué)版)1989年第4期;崔建遠(yuǎn)、袁久強(qiáng):“關(guān)于‘公平責(zé)任原則’的考察與評論”,《當(dāng)代法學(xué)》1990年第3期。

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