[ 田平安 ]——(2000-11-5) / 已閱29938次
程序正義初論
重慶,現(xiàn)代法學(xué) 發(fā)表時間:199802
田平安/杜睿哲
一、問題之提出
江澤民同志在黨的十五大報告中指出:要“進(jìn)一步擴大社會主義民主,健全社會主義法制,依法治國,建設(shè)社會主義法治國家!痹诋(dāng)今中國,法治正成為人們議論的重點,改革與發(fā)展的一個熱點。君不見,國人在對社會政治、經(jīng)濟(jì)、文化等基本問題討論之余,其解決方法往往都要歸結(jié)到加快法制建設(shè)上去。眾所周知,法有實體法與程序法之別,加強法制建設(shè),意味著一方面要加強實體法建設(shè),另一方面要加強程序法建設(shè)。程序法和實體法如同一輛摩托的兩個輪子,對法制建設(shè)的價值而言,應(yīng)等量齊觀,它們之間不存在也不應(yīng)該存在主從關(guān)系;不存在也不應(yīng)該存在手段與目的的關(guān)系。對于統(tǒng)治者而言,二者都是維護(hù)社會穩(wěn)定保障權(quán)利的工具。但長期以來,中國的法學(xué)界更側(cè)重于強調(diào)令行禁止,正名定分的實體合法性方面,對程序合法性問題缺乏足夠的關(guān)注,沒有或沒有完全認(rèn)識程序在法律體系中的重要位置。主流的觀點一直視程序與實體是形式與內(nèi)容、手段與目的的關(guān)系。認(rèn)為實體法是主法,程序法是從法,較有權(quán)威的《法學(xué)辭典》公開解釋道:“實體法,亦稱‘主法’、‘主體法
’,‘程序法’的對稱”。(注:《法學(xué)辭典》(增訂本)上海辭書出版社,1984年版,第58頁。)“程序法亦稱‘審判法’、‘訴訟法’、‘手續(xù)法’、‘助法’,‘實體法’的對稱”。(注:《法學(xué)辭典》(增訂本)上海辭書出版社,1984年版,第914頁。)
于是,如果從實體法與程序法關(guān)系的傳統(tǒng)認(rèn)識出發(fā),我們必然得出追求
實體正義重要,追求程序正義次之的結(jié)論。此結(jié)論直接牽涉到對“依法審判”的曲解,“以完美無缺的實體法為前提,程序僅僅是以判決的方式產(chǎn)生出其結(jié)果來的機械性過程或就是這個機械本身。孟德斯鳩作為法治理想而描繪出來的所謂‘自動售貨機’式的法官,正是這種程序觀念的象征。”(注:(日)谷口安平《程序的正義與訴訟》,中國政法大學(xué)出版社,1996年1月,第6頁。)在實際生活中,人們評判某一訴訟結(jié)果正義的標(biāo)準(zhǔn)一般是看是否按實體正義的規(guī)定判決,很少關(guān)注程序正義問題。由于只強調(diào)程序的形式或工具作用,因而便有意無意地忽視或否定程序的獨立價值。這種重實體、輕程序的現(xiàn)象幾乎散見于法制建設(shè)的各個領(lǐng)域或環(huán)節(jié):
(一)立法上的重實體輕程序現(xiàn)象相當(dāng)突出。首先,立法的指導(dǎo)思想過分強調(diào)程序(法)的手段作用,忽視程序(法)的獨立價值。如我國刑事訴訟法第1條開宗明義規(guī)定:“為保證刑法的正確實施,
懲罰犯罪,保護(hù)……制定本法”。絲毫沒有肯定訴訟法實現(xiàn)程序正義的作用。刑事訴訟法如此,民事訴訟法,行政訴訟法也大體體現(xiàn)了同樣的宗旨。其次,在立法內(nèi)容中,不時閃現(xiàn)出重實體,輕程序的陰影。如我國民事訴訟法第153條規(guī)定:“
原判決違反法定程序,
可能影響案件正確判決的,裁定撤銷原判決,發(fā)回原審人民法院重審”。這就意味著,原判決雖然違反法定程序,但未影響案件正確判決(實體正義),那么,上訴人所得到的結(jié)果極有可能是駁回上訴,維持原則。只有當(dāng)原判決違反法定程序,并影響到案件的正確判決(實體正義)時,法院才撤銷原判決,發(fā)回重審?梢,立法者關(guān)注的是實體判決的正確與否,似乎程序違法問題不大。迄今為止,我國程序法中尚無違反訴訟程序規(guī)范的法律后果的規(guī)定。馬克思主義法學(xué)告訴我們,任何法律規(guī)范,都要產(chǎn)生相應(yīng)的法律后果,遵守者產(chǎn)生積極的法律后果,受法律保護(hù);違反者產(chǎn)生消極的法律后果,受法律制裁。查所有的實體法律規(guī)范幾乎都有相應(yīng)的法律后果規(guī)定,而訴訟法中卻沒有規(guī)定相應(yīng)的法律后果?陀^上造成的映象是實體法是硬的,程序法是軟的,遵守與不遵守沒什么兩樣,這就大大降低了程序法的價值。此外,我國具體立法中還缺乏操作性程序要件的規(guī)定,如契約解除,法律只規(guī)定了解除條件,而沒有規(guī)定解除的具體程序。再如,我國民事訴訟法規(guī)定了先予執(zhí)行的條件,至于如何先予執(zhí)行,卻缺乏具體的操作程序。
(二)司法實踐中,重實體輕程序現(xiàn)象更為嚴(yán)重。在不少地方的不少法院,許多程序制度并未得到全面、準(zhǔn)確的貫徹執(zhí)行。先定后審、強迫調(diào)解、自調(diào)自記、一人查證、放棄管轄權(quán)、超期立案、超期送達(dá)、隨意延長審限、不告知當(dāng)事人訴訟權(quán)利義務(wù)等等,不一而足。令人不解的是,以上輕視程序的行為卻并未受到應(yīng)有的懲處。
(三)守法上的重實體輕程序觀念令人擔(dān)憂。在不少老百姓心里,甚至在不少干部心里,所謂遵守法律就是指遵守實體法,程序法律意識極度淡薄,違反程序法不認(rèn)為是違法。
二、輕程序根源探微
“冰凍三尺,非一日之寒”。探尋輕程序的原因,筆者發(fā)現(xiàn)是多方面、多層次的。既有歷史的、政治的原因,也有經(jīng)濟(jì)的、文化的原因;既有主觀的原因,也有客觀的原因。多種因素長期的化合作用才釀成現(xiàn)實的苦果。
(一)長期的計劃經(jīng)濟(jì)鑄成人們令行禁止的思維模式。經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑,建國后,我國實行以公有制為基礎(chǔ)的計劃經(jīng)濟(jì)體制,與這一體制相適應(yīng),形成了相對集權(quán)的政治體制,重集中、輕民主,重義務(wù)、輕權(quán)利是這一體制的重要特點之一。這樣,社會利益的制定以義務(wù)本位為理念基礎(chǔ),指令性計劃與行政手段是協(xié)調(diào)各種社會關(guān)系的主渠道。人們在生產(chǎn)、交換、分配、消費過程中對利益的追求,不是通過民主、正義的程序自主選擇,而是由指令性計劃來設(shè)定,對這一結(jié)果的接受和實現(xiàn)不是以權(quán)利意識、自主意識為前提,正義程序為媒介,而是以犧牲精神為代價,至于對產(chǎn)生這一結(jié)果的過程或程序是否正義更顯得毫無意義?梢,計劃經(jīng)濟(jì)必然導(dǎo)致重指令和指令結(jié)果,輕程序和程序正義。并且,建國以后,我國在“一窮二白”的基礎(chǔ)上發(fā)展經(jīng)濟(jì),底子薄、起點低,生產(chǎn)力發(fā)展水平相對落后,經(jīng)濟(jì)條件較差,必然使司法經(jīng)費嚴(yán)重緊缺,辦案條件差。這也是客觀上導(dǎo)致輕程序的一個原因。
(二)在政治上,中國幾千年的法制傳統(tǒng)是“重人治”,輕法治;在法治環(huán)節(jié)上,重實體法輕程序法,造成訴訟的政治化傾向,審判的政策功能大大擴張!霸诼L的古代社會中,真正明法于眾的王朝是屈指可數(shù)的,大多數(shù)的統(tǒng)治者寧愿百姓蒙昧于法,以便于他們的統(tǒng)治”。(注:張晉藩,《中國法律的傳統(tǒng)與近代轉(zhuǎn)型》,
法律出版社,1997年4月1日版,第298、298、278—279頁。)統(tǒng)治者的愚昧政策, 專制統(tǒng)治,造成老百姓不知法,“疑法”、
“畏法”,進(jìn)而“厭法”。
同時,“為了減少訴訟,建設(shè)統(tǒng)治者除制造無訟的輿論外,還從制度上限制民眾的自訴權(quán)。有的訴訟當(dāng)事人拒絕州縣的判決,執(zhí)意上訴的,則被視為‘刁民妄滋,興訟成習(xí)’,先于權(quán)責(zé)之后再行審制。至于上訴的結(jié)果,在官官相護(hù)、官無悔判的傳統(tǒng)習(xí)俗的籠罩下是不言自明的。(注:張晉藩,《
中國法律的傳統(tǒng)與近代轉(zhuǎn)型》,法律出版社,1997年4月1日版,第298、298、278—279頁。)足見,中國古代政治傳統(tǒng)滋生了執(zhí)法官員的姿意、專斷和對訴訟程序的輕視及破壞,極大地弱化了老百姓的訴訟意識、程序意識。
時至今日,“居家戒爭論,處此戒多言”的習(xí)俗在中國還有頗大的市場。建國以后至十一屆三中全會前,我們是力圖加強法制建設(shè),但因種種運動的沖擊其成效不可高估。即或有所加強,更多還是放在實體法方面。再者,五十年代后期,我黨主要領(lǐng)導(dǎo)人對當(dāng)時的政治形勢做了錯誤的估計,提出“以階級斗爭為綱”的方針,并采用偏激的群眾運動方式解決“階級斗爭”,最后形成十年動亂。群眾運動解決問題的方式本身是以破壞社會秩序,犧牲正義程序為代價的。這種只關(guān)注結(jié)果不考慮過程,特別是正義過程(程序)的做法延伸到法制領(lǐng)域,輕程序就成為必然。
(三)在組織上,缺乏一支法律素質(zhì)高,數(shù)量足的司法隊伍。建國以來,司法人員的配備缺乏嚴(yán)格的民主程序,加之十年動亂,政法院校關(guān)、停,法律人才出現(xiàn)嚴(yán)重斷層。八十年代以后,為適應(yīng)法制建設(shè)的需要,國家將一部分非法律專業(yè)人員調(diào)配到司法系統(tǒng),這在當(dāng)時的歷史條件下,是別無他法的艱難選擇,問題是“培訓(xùn)”工作未跟上,結(jié)果形成相當(dāng)一部分審判人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,法律意識淡薄,程序意識更為淡薄的局面。為提高全民的法律文化修養(yǎng),以司法部牽頭,連續(xù)開展了三次普法活動。應(yīng)當(dāng)說三次普法功不可沒。但無庸諱言,普法宣傳重視實體法,輕視程序法的現(xiàn)象仍然嚴(yán)重存在。試看各地印刷發(fā)行的普法讀本涉及程序法內(nèi)容的文字有幾頁幾行?
公民程序意識不濃,客觀上助長了司法人員濫用權(quán)力,違反法律程序的惡習(xí)漫延。
(四)長期身受中國傳統(tǒng)法律文化的影響,是輕視程序(正義)的又一原因。眾所周知,中國是一個有五千年文明史的古國,但同時又是一個經(jīng)歷了漫長封建社會的國家。以儒家思想為主導(dǎo)的中國傳統(tǒng)法律文化的特征之一是追求懲惡揚善,維護(hù)等級特權(quán),強調(diào)命令服從。體現(xiàn)在法律價值上側(cè)重正名定分的實體合法,追求“無識”的理想境界。《周易·訟卦》說:“訟,終兇”,“訟不可妄興”,“訟不可長”。同時,“訴訟被認(rèn)為官吏德化不足和缺乏政績的表現(xiàn)。東漢陳寵便把訴訟的增多看作是吏治敗壞所致,他說:‘西州豪右并兼,吏多奸貪,訴訟日百數(shù)’”。(注:張晉藩,《中國法律的傳統(tǒng)與近代轉(zhuǎn)型》,法律出版社,1997年4月1日版,第298、298、278—279頁。)在法律結(jié)構(gòu)形式上,諸法合體,民刑不分,訴訟法與實體法難辨,法與禮相融。政績最輝煌的唐律疏義也未見有“訴訟”的專門規(guī)定,只在《大元通制》中方見“訴訟”名篇。在審判組織上法官與長官合一;在訴訟方式上,主觀臆斷,“刑訊逼供”司空見慣,當(dāng)事人口供是訴訟的唯一目的,于是,重結(jié)果、輕過程,重實體、輕程序,重口供、輕手段便成為必然。久而久之,實體法相對發(fā)達(dá),程序法極度落后,“法官”無證據(jù)規(guī)則的制約,當(dāng)事人于法一竅不通,國家對不同等級的人采用不同的規(guī)則。案件的處理結(jié)果,不僅要“合法”,更重要的是“合情”。“追求合情,成為中國歷史上對程序法制的發(fā)展危害最大的一個因素,這是因為程序的實質(zhì)是管理和決定的非人情化,其一切設(shè)計是為了限制姿意、專斷和裁量”。(注:江偉,《市場經(jīng)濟(jì)與民事訴訟法學(xué)的使命》,載《現(xiàn)代法學(xué)》1996年第3期。)受傳統(tǒng)法律文化的影響,在法制建設(shè)中,
在人治與法治,實體與程序的討論中,中國法學(xué)界對現(xiàn)代法制建設(shè)核心的程序問題,則很少有人關(guān)注。偶有訟者,也并未把程序看作一個具有獨立價值的要素。
(五)在價值觀念上,一方面,中國輕程序現(xiàn)象根源于對程序價值認(rèn)識的不足以及程序正義觀的欠缺。另一方面,在程序價值觀上,受各種錯誤觀念的影響。如“工具訟觀念”認(rèn)為既然程序只是一種工具,其目的在于保證實體正義的實現(xiàn),那么,只要達(dá)到實體處理的正確,不使用這種工具并無不可,仍然可以達(dá)到解決實體問題的目的,甚至為了便于實現(xiàn)實體正義,采用違反訴訟程序的其他方法不僅并無不可,往往還是必須的。受此觀念影響,立法規(guī)定只是在違反訴訟程序而又因此影響了實體問題的正確解決時,違反程序才被當(dāng)作一個需要解決的問題!霸V訟效益觀”認(rèn)為,當(dāng)事人發(fā)生訴訟后,只求盡快得到解決,并不要求按什么程序解決。認(rèn)為程序步驟多,手續(xù)繁雜,速度慢,不符合訴訟效益原則。受此影響,立法內(nèi)容中,程序設(shè)置過于粗略,缺乏可操作性。
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