[ 李為民 ]——(2013-3-27) / 已閱7560次
犯罪故意就是明知自己的行為有危害社會的結(jié)果,并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生的心理狀態(tài)。對犯罪行為危害結(jié)果的是否明知,是判斷行為人是否具有犯罪主觀方面的重要標(biāo)準(zhǔn)。如何判斷行為人對危害結(jié)果的明知,以確定具有犯罪的主觀故意。本文結(jié)合兩則案例對此做一些探討。
案例一
2008年3月,楊兵、王長利代理北京20余人在J省C縣社保局辦理了養(yǎng)老保險補繳手續(xù),之后轉(zhuǎn)移到北京社保接續(xù)(此種行為被稱為“異地補填”)。C縣社保局將補繳的保險費用60%留下,把40%轉(zhuǎn)移到北京。
在此案件中,楊兵負(fù)責(zé)聯(lián)系補繳保險的人并收取費用,王長利給C縣社保局轉(zhuǎn)遞過一些資料和費用。楊兵共收取20余人150余萬元,其中轉(zhuǎn)到C縣社保局20余萬元,給王長利5萬元。其余全部為其所有。檢察機關(guān)認(rèn)定楊、王收取代理費的行為是詐騙犯罪。
案例二
行為人張某因為對漲工資不滿,就在銷售的產(chǎn)品中設(shè)定停機的密碼,造成銷售給客戶的機器在他設(shè)定的時間同時停機。此行為給公司造成上百萬損失。司法機關(guān)認(rèn)定張某的行為構(gòu)成破壞公私財物罪。
一、對社會危害性的明知不是對犯罪的明知
行為人對危害結(jié)果的明知,表明行為人具有犯罪的故意。對危害結(jié)果明知道什么程度,刑法沒有規(guī)定。就一般刑事犯罪而言,行為人都會認(rèn)識到行為的危害結(jié)果會構(gòu)成犯罪。但有些可能意識不到其行為會構(gòu)成犯罪,但對危害性還是有認(rèn)識的。明知會給公司造成經(jīng)濟損失這一危害結(jié)果而故意為之,證明其已經(jīng)具備了犯罪的主觀故意。
“不知法律不免責(zé)”。法律不允許任何人以不知法律為由逃避制裁。司法機關(guān)也難以查明行為人是否不知法律。如果行為人主張不知法律就可以免責(zé),刑法就難以有效的實施。行為到底有沒有危害?不是根據(jù)個人認(rèn)識確定的,是根據(jù)一般人的理解確定的。司法實踐中,經(jīng)常會遇到一些所謂法盲,這些法盲并不是對危害性沒有認(rèn)識,而是對其行為是否構(gòu)成犯罪不清楚。
如果行為人對危害結(jié)果不明知,那么,就缺少故意犯罪中的主觀要素而不構(gòu)成犯罪。刑法上并不要求對危害結(jié)果明知道“犯罪”的程度,只要認(rèn)識到行為的危害性就具備了故意犯罪的犯罪主觀方面。
二、社會危害性的基本內(nèi)涵
如何判斷行為的社會危害,筆者認(rèn)為主要是從犯罪的客體、因果關(guān)系、主觀惡性等方面進行判斷。
第一、直接犯罪客體。
雖然對社會危害性的明知屬于犯罪的主觀方面,但是,判斷行為的社會危害性不能脫離犯罪的客體。一般的犯罪客體是行為所侵犯的社會關(guān)系,而每個犯罪都有直接客體,刑法分則根據(jù)犯罪的直接客體區(qū)分不同的罪名,它是每一個獨立的犯罪構(gòu)成的必要條件,決定犯罪性質(zhì)的重要因素。 “法無明文規(guī)定不為罪”,不僅包括對某種行為沒有規(guī)定不得為罪,也應(yīng)包括沒有犯罪客體的行為也不得定罪。
就案例一案件而言,表面上看,侵犯的客體是補繳保險人的財產(chǎn)所有權(quán)。實際上,司法機關(guān)定罪折射出來的侵犯客體是犯罪嫌疑人對養(yǎng)老保險管理秩序的侵犯。如果不存在對這一客體的侵犯,這個案件就不構(gòu)成刑事案件,而是一個純民事案件,是一個債務(wù)糾紛。之所以將已經(jīng)轉(zhuǎn)移到北京的養(yǎng)老保險關(guān)系取消,是因為北京方面認(rèn)為J省C縣社保局的做法錯誤,并不是因為王長利、楊兵收取被害人的代理費。這是問題的本質(zhì)。那么,王長利、楊兵的行為是否構(gòu)成對養(yǎng)老保險管理秩序的侵犯?顯然不能。補繳是通過了C縣社保的審查,沒有理由讓王長利、楊兵認(rèn)識到經(jīng)政府審查認(rèn)為合法的行為也構(gòu)成對養(yǎng)老保險管理秩序的侵犯。
第二、直接因果關(guān)系。
在因果關(guān)系中,會有許多鏈條。每一具體的因果關(guān)系都是環(huán)環(huán)相扣,在環(huán)環(huán)相扣的因果關(guān)系中,追根溯源,不能割裂互相之間的聯(lián)系!鞍咐弧敝械慕Y(jié)果是補繳保險人的社保落空,交付的保險費打了水漂,由此推論其代理行為是詐騙性質(zhì)。這一推論就是將因果鏈條的中間環(huán)節(jié)斷裂開來。這一因果關(guān)系應(yīng)是“代理行為→C縣補繳社!D(zhuǎn)到北京續(xù)接”。北京社保將接續(xù)行為認(rèn)為無效,將這個結(jié)果的原因歸結(jié)為王長利、楊兵的代理行為,跳過了C縣補繳社保這一中間環(huán)節(jié)。
造成北京社保接續(xù)不能的結(jié)果,是北京和J省對補繳社保政策的理解不同。如果北京與J省對補繳的政策、理解相同,20余人在J省已經(jīng)正式補繳了社保,就不會發(fā)生接續(xù)社保作廢的情況,也不會造成補繳社保的人認(rèn)為自己被騙。王、楊收取代理費的行為也就成為正當(dāng)?shù)模辽俨荒苷J(rèn)為是犯罪行為。由此可以看出,對危害行為結(jié)果的判斷,只能對自己的行為直接產(chǎn)生的社會危害性作出判斷,不能要求行為人對行為結(jié)果進行判斷,否則就導(dǎo)致客觀歸罪。
第三、主觀惡性。
對犯罪的認(rèn)定是對行為的認(rèn)定,但為什么犯罪的構(gòu)成中必須具備犯罪的主觀要件?如果沒有主觀要件,無法從行為的外表下區(qū)分罪與非罪。劫匪開槍殺人與警察槍殺劫匪,結(jié)果都是人的死亡,但二者性質(zhì)截然不同。僅以行為定罪,劫匪和警察都是殺人犯。這就陷入了客觀歸罪的泥潭,將善惡美丑、是非曲直混為一談。犯罪的法律結(jié)果是刑罰,刑罰的目的是矯正,矯正就是矯正犯罪人的主觀惡性,使行為人從思想上認(rèn)識到行為的危害性,不再犯罪。行為人主觀惡性的有無和程度的大小,可以從行為的過程中進行觀察、分析。王長利案件,在行為前為防止異地補填被確認(rèn)無效的結(jié)果,特意咨詢了政府的管理部門,在得到了政府主管部門確認(rèn)符合規(guī)定的答復(fù)后,才實施的代理行為。
事中行為也能反映出行為人的主觀惡性的大小和有無。如行為的責(zé)任能力、動機、目的、手段等。王長利在這一案件中雖然收取楊兵所給的5萬元,但他從沒有向“被害人”做過虛假承諾,沒有隱瞞事實真相的行為。并且為異地補填積極與C縣社保局進行聯(lián)絡(luò)溝通,確認(rèn)異地補填的合法性。代理當(dāng)事人寄送資料、代為收款、轉(zhuǎn)款。案例二的張某在停機事件中,明知停機會損害公司信譽、造成公司經(jīng)濟損失,卻詭秘設(shè)置停機密碼。反映出這兩個案件中的被告人對危害結(jié)果具有不同心理狀態(tài)。事后行為也能反映出行為人的主觀惡性程度。在事后是如實坦白、真誠悔罪、自首立功、積極退贓、及時搶救還是負(fù)隅頑抗、拒不認(rèn)罪、毀滅證據(jù)、訂立同盟。
三、是否明知危害社會結(jié)果的判斷標(biāo)準(zhǔn)
如何判斷行為人是否明知其行為的社會危害性?我們從三個方面做出判斷:第一、根據(jù)正常人的常識,能夠認(rèn)識到其性質(zhì),就可以判斷其對危害結(jié)果是明知的。法律禁止一切危害社會的行為。認(rèn)識到行為性質(zhì)是犯罪,必然認(rèn)識到行為的社會危害結(jié)果。
第二、只要行為人認(rèn)識到其行為的危害性,希望或放任行為的發(fā)生,就說明其已經(jīng)具備犯罪的主觀故意。案例二中的張某,已經(jīng)認(rèn)識到其行為的社會危害性,無論其是否認(rèn)識到行為是否構(gòu)成犯罪,都能認(rèn)定其具有犯罪的主觀故意。
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