[ 巫水清清 ]——(2023-2-22) / 已閱3070次
一個案例是否成立犯罪,需要做的是,透過現(xiàn)象看本質(zhì),也就是一切以事實說話,進而準確判斷案例中客觀行為的屬性。所謂現(xiàn)象,就是看得到、聽得到、摸得到的客觀事實,所謂本質(zhì),就是案例中客觀行為區(qū)別于其他客觀行為的屬性或者特征。這就意味著,一個客觀行為實施了,永遠只有唯一定性(本質(zhì))與該客觀行為的現(xiàn)象相符合。不可能有兩個定性,與該客觀行為的現(xiàn)象相符合。特別要強調(diào)的是,透過現(xiàn)象看本質(zhì),是應(yīng)用學(xué)科認識客觀事物的通用模式。顯然,法律學(xué)是實踐科學(xué),是應(yīng)用學(xué)科,理應(yīng)選擇透過現(xiàn)象看本質(zhì)認識客觀事物的通用模式。然而,法律學(xué)是采取理論論證模式認識客觀事物,是絕無僅有的例外。例外產(chǎn)生的原因,竟然是西方法學(xué)家目光短淺,只看見成文法條文表面上的文字符號,沒有看到成文法條文的文字符號所描述的客觀存在的現(xiàn)象(實體),人為地去實體化,結(jié)果導(dǎo)致實體法、程序法,形式上彼此沒有差別,都是文字符號技術(shù),都是人類的作品。這種不切實際的認知,使得法律的定義,即法律是什么,被人為地虛擬化,即去實體化。法律的定義,是西方法學(xué)理論的根基。法律定義的虛擬化,直接導(dǎo)致整個西方法學(xué)理論大廈虛擬化。由于虛擬理論都不能聯(lián)系實際,不能通過實踐檢驗,各種理論學(xué)說必然層出不窮。例如,法理學(xué)上除了三大學(xué)派,還有數(shù)不清的小學(xué)派。這種理論學(xué)說爭鳴的現(xiàn)象,具有天馬行空、自娛自樂的內(nèi)循環(huán)特征,許多人非常著迷,產(chǎn)生“百花齊放、百家爭鳴”的錯覺。殊不知,西方法學(xué)理論中的所謂學(xué)派之爭,實質(zhì)就是盲人摸象故事的重演,與“百花齊放、百家爭鳴”根本挨不上邊,完全不是一回事。因為學(xué)派之爭是同一事物不同認識之爭,與盲人摸象是一回事。弄清楚法律定義的來龍去脈,西方法學(xué)理論顯然是21世紀的天大笑話,丟人現(xiàn)眼。法學(xué)院里的教授、博導(dǎo),簡直就是糊涂蛋、蠢貨的代名詞,他們深陷虛擬理論泥潭,無法自拔。全世界的法學(xué)院是糊涂蛋、蠢貨最多的地方。
具體回到本案,根據(jù)閆某供述:閆某撿拾手機時,就已經(jīng)意識到了手機可能是站在手機旁邊正在聊天的人的。實際上,即使閆某零口供,只要播放監(jiān)控重現(xiàn)當(dāng)時場景,就能夠判斷手機很可能就是站在手機旁聊天的人的。因為被害人蔡某搭乘高某電動車到達現(xiàn)場時,地上肯定是沒有手機的,否則,高某早就發(fā)現(xiàn)了。所以,手機要么是蔡某高某掉落的,要么是蔡某與高某到達現(xiàn)場后聊天時,有人從高某電動力旁邊經(jīng)過時掉落的。在閆某撿拾手機之前,肯定沒有路人發(fā)現(xiàn)地上的手機,高某和蔡某也沒有發(fā)現(xiàn)地上的手機。因此,無論閆某是否供認,都能夠判斷出閆某撿拾手機時,必然會意識到手機可能是正在旁邊聊天的高某或者蔡某的。
在意識到手機機主有可能就在手機旁邊沒有離開的情況下,閆某撿拾手機沒有向蔡某和高某確認,匆匆離開現(xiàn)場。這種行為,閆某主觀上至少具有放任盜竊手機結(jié)果發(fā)生的間接故意,撿拾手機的行為,自然是客觀上的盜竊行為。雖然手機滑落在地,盡管沒有及時發(fā)現(xiàn),沒有及時找回。但是只要機主蔡某沒有離開現(xiàn)場,手機處于可能被隨時發(fā)現(xiàn),隨時找回的狀態(tài),或者路人發(fā)現(xiàn),提醒機主找回的狀態(tài)。從社會公眾的一般常識出發(fā),手機機主蔡某尚未離開現(xiàn)場,那么該手機仍然歸屬于機主蔡某所有。盡管涉案手機滑落在地,機主對于手機的控制力相對緩和,支配力相對較弱,但是手機仍然屬于機主蔡某控制下的財物,勿庸置疑。本案中的涉案手機不是遺忘物。再審改判理由之一,是被害人蔡某對滑落手機主觀上沒有形成控制或支配的意識。這是刑法教義學(xué)理論,即要求盜竊的對象,必須是財物所有人形成控制或支配意識的財物。這種理論限縮了盜竊罪成立的空間。實際上,人們對財物的控制或支配,不僅有物理上的,還有社會觀念上的。本案手機機主對手機的控制和支配,就是社會觀念上的。人們在社會觀念上控制或支配的財物,同樣是盜竊罪的犯罪對象。
本案被害人蔡某親眼目睹了閆某撿拾手機的全過程,能不能就此否定閆某盜竊行為的秘密屬性呢?當(dāng)然不能。因為刑法上的盜竊行為,是以行為人為中心定義的。只要行為人自認為是秘密的,就足夠了。閆某意識到手機可能就是旁邊聊天人的,撿拾手機匆匆離開,對站在手機旁邊聊天的人視而不見,加之聊天人也沒有阻止,自然會認為機主沒有發(fā)現(xiàn),撿拾行為是秘密的。至于被害人蔡某目睹了閆某撿拾手機全過程,蔡某沒有意識到是自己的手機,沒有及時阻止閆某,都不會影響閆某盜竊行為的定性。相反,正是由于蔡某沒有意識,沒有反應(yīng),正好成就了閆某盜竊行為的成立。盜竊罪的成立,通常就是被害人沒有察覺、沒有意識的情形。只不過,本案這種盜竊情形,非常罕見,非常特殊。也就是被害人親眼目睹了閆某盜竊自己手機的全過程,竟然沒有意識,沒有反應(yīng)。假如蔡某及時反應(yīng),閆某仍然撿拾手機后快閃,那么閆某就是成立搶奪犯罪了。
本案閆某撿拾手機騎電動車離開現(xiàn)場后,因為閆某內(nèi)心糾結(jié)要不要向站在手機旁邊聊天人進行確認,還在大街上轉(zhuǎn)了兩圈,還轉(zhuǎn)到馬路對面朝案發(fā)地點張望。后面手機響了拒接來電,關(guān)閉手機,銷售贓物。從閆某的事后行為及反應(yīng)看,進一步佐證閆某先前撿拾行為就是盜竊行為,而不是所謂的拾得他人遺忘物的行為。如果手機不是旁邊聊天人的財物,行為人完全沒有必要內(nèi)心糾結(jié),更沒有必要在大街上繞圈,繞到馬路對面去朝案發(fā)地點張望了。
綜上所述,透過現(xiàn)象看本質(zhì),拋棄刑法教義學(xué)全部虛擬理論,一切以事實說話,確定閆某的行為成立盜竊罪。本案江蘇高院啟動再審,認定涉案手機是遺忘物或者遺失物,混淆了遺忘物與遺失物兩個概念,開創(chuàng)了被害人還在現(xiàn)場,手機從口袋里滑落到地上就成了遺忘物或者遺失物的先例,違反了社會常識。從再審改判的理由分析,是通過刑法教義學(xué)理論論證模式,論證出無罪結(jié)論的。由于背離了客觀事實,當(dāng)然成立錯案。辦案采用論證模式定性,是中了法學(xué)院流毒的表現(xiàn)。該案一審和二審的定性是符合客觀事實的。
作者簡介:湖南省城步苗族自治縣 巫水清清
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