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  • 知識產(chǎn)權(quán)法對計算機軟件的保護(hù)(2)

    [ 王啟鶯 ]——(2006-1-19) / 已閱33778次

    我國首例計算機軟件著作權(quán)侵權(quán)案-“微宏”訴“遠(yuǎn)望”案的技術(shù)鑒定結(jié)論稱:“樣本中的兩個執(zhí)行程序除了約10%左右的目標(biāo)碼之外,無論是程序的名稱、執(zhí)行結(jié)論、目標(biāo)碼的大部分說明、文件的名稱和內(nèi)容均與“微宏”unFox軟件相同。” 法院于是據(jù)此判定涉嫌侵權(quán)的軟件同原告的軟件具有實質(zhì)的相似性,進(jìn)而構(gòu)成了侵權(quán)。
    在實際判斷過程中,僅有實質(zhì)相似性的判斷是不夠的,因為如果兩個軟件是分別獨立開發(fā)的,由于巧合而實質(zhì)相似,是不構(gòu)成侵權(quán)的。因此,還需要另一個條件,那就是“接觸”。這里的接觸,指的是涉嫌侵權(quán)者曾經(jīng)接觸過權(quán)利人的軟件作品,有復(fù)制或抄襲軟件作品的機會和條件。在前述案例中,“接觸”條件當(dāng)然也是該判斷所必需的。
    1968年美國法院在Whelan公司訴Jaslow公司案中明確:在滿足了實質(zhì)性相似的條件后,如果能進(jìn)一步證明后一程序的開發(fā)者曾接觸過前一程序,就能被認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。
    我國法院也是基本適用“實質(zhì)相似性加接觸”這一原則,并由法官結(jié)合具體案件情況做出判斷。在曾小堅、曹榮貴訴深圳市帝慧科技實業(yè)有限公司、連樟文、劉九發(fā)侵犯“公安基層業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”計算機軟件著作權(quán)案中,法院就是根據(jù)這一原則并認(rèn)定三被告構(gòu)成侵權(quán),對此案做出的判決。
    3、侵犯計算機軟件著作權(quán)的責(zé)任承擔(dān)
    (1)、計算機軟件著作權(quán)侵權(quán)的民事責(zé)任
    根據(jù)《軟件條例》的規(guī)定,具有前述第一部分中(1)至(4)種及其他侵權(quán)軟件著作權(quán)的行為,應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況,依法追究侵權(quán)行為人的民事責(zé)任。
    民事責(zé)任的具體內(nèi)容主要有以下幾種:停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等。
    (2)、計算機軟件著作權(quán)侵權(quán)的行政責(zé)任
    對于違反著作權(quán)法的侵權(quán)行為,由國家著作權(quán)行政管理部門依照法律法規(guī)的規(guī)定,依其行政職權(quán)追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。
    著作權(quán)行政管理部門采取的行政手段主要包括:責(zé)令侵權(quán)行為人停止侵權(quán)行為;沒收侵權(quán)行為人的非法所得;沒收、銷毀侵權(quán)復(fù)制品,可以并處罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,還可以沒收主要用于制作侵權(quán)復(fù)制品的材料、工具、設(shè)備等。
    除此之外,著作權(quán)行政管理部門在行使行政處罰權(quán)的同時,可以責(zé)令侵權(quán)行為人賠償權(quán)利人的損失。
    (3)、計算機軟件著作權(quán)侵權(quán)的刑事責(zé)任
    我國在著作權(quán)法中明確了對于侵犯包括軟件著作權(quán)在內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)的犯罪行為,應(yīng)當(dāng)依追究其侵權(quán)行為人的刑事責(zé)任。
    侵犯軟件著作權(quán)的犯罪主要有:①侵犯軟件著作權(quán)的犯罪;②銷售侵權(quán)軟件的犯罪;③侵犯軟件著作權(quán)罪與銷售侵權(quán)軟件罪的數(shù)罪并罰。
    三、專利法對計算機軟件的保護(hù)
    計算機軟件一般包含計算機程序和文檔,通常情況下計算機文檔是對計算機程序的說明或者是簡要介紹,而計算機程序才是計算機軟件真正價值的體現(xiàn)。由于專利權(quán)能夠保護(hù)思想、概念、方法和功能等,恰好能夠在一定程度上彌補著作權(quán)無法對軟件涉及的思想、算法等方面進(jìn)行保護(hù)的空白,從計算機程序的功能性來看與專利法保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造的相似性更多,因此本章在討論計算機軟件的專利保護(hù)時,是針對計算機程序來進(jìn)行的。
    (一)計算機程序獲得專利保護(hù)的條件
    1、各國計算機軟件發(fā)明申請專利的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)
    隨著計算機技術(shù)的發(fā)展, 包括計算機程序在內(nèi)、軟硬件結(jié)合的發(fā)明創(chuàng)造不斷的涌現(xiàn)出來,這些發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)特征或者技術(shù)要點往往集中體現(xiàn)在計算機程序之中,成為一種結(jié)合了數(shù)學(xué)算法與工程控制的信息或控制工程的處理方法。為了擴大對軟件的專利保護(hù),各國越來越重視軟件專利審查基準(zhǔn)的規(guī)定。雖然專利審查基準(zhǔn)不是法律,但它卻是判斷計算機軟件能否獲得專利權(quán)的重要依據(jù)。下面先介紹一下美國、日本和歐洲的計算機軟件專利審查基準(zhǔn):
    (1)、美國計算機軟件專利審查基準(zhǔn)
    經(jīng)過多年的爭論與實踐,1995年6月2日美國專利商標(biāo)局(USPTO)提出了《與計算機有關(guān)發(fā)明的審查基準(zhǔn)草案》,1995年10月3日對新基準(zhǔn)進(jìn)行了相關(guān)的法律解釋,1996年2月28日正式公布,并于同年3月29日開始實施。
    新基準(zhǔn)同1981年的《審查基準(zhǔn)》相比有了很大的變化,新基準(zhǔn)不但放寬了對計算機軟件的可專利性的限制,而且著重強調(diào)了軟件專利的實用性。新基準(zhǔn)的主要內(nèi)容如下:
    ①、審查員不必在一開始就檢查某項權(quán)利要求是否為數(shù)學(xué)演繹公式,而應(yīng)對一個發(fā)明中的每一項權(quán)利要求分別審查是否具有專利性,并從發(fā)明的整體來考察其作用和功能;
    ②、對于業(yè)務(wù)方法的權(quán)利要求不能因為它是屬于商業(yè)領(lǐng)域的方法而予以駁回,如此一來,一些與商業(yè)活動有關(guān)的涉及計算機軟件的專利申請有可能獲準(zhǔn);
    ③、軟件發(fā)明在其所屬的科技領(lǐng)域內(nèi)的實用性應(yīng)該成為審查員主要考慮的因素;
    ④、《計算機應(yīng)用發(fā)明的審查基準(zhǔn)草案》中規(guī)定:被計算機程序或其它形式軟件控制的計算機或其它可程序控制性裝置視為一種可專利“機器”(machine);在計算機上或計算機協(xié)助下實施的一系列特殊的操作步驟視為一個可專利“過程”(process);當(dāng)在計算機上運行時,能用來控制計算機以某種特殊方式運作的計算機可讀內(nèi)存(Computer read memory),視為一種專利“制品”(article of manufacture)。
    ⑤、《計算機應(yīng)用發(fā)明的審查基準(zhǔn)草案》還就不受專利保護(hù)的情況作了排除。當(dāng)軟件發(fā)明若具有下列情形之一時,就會被視為不具有專利性:
    a)獨立于任何實體以外的純信息組合或排列;b)已包含了代表創(chuàng)作或藝術(shù)表達(dá)的信息,并附著于已知的“機器可讀儲存媒體”如音樂和文藝作品;c)獨立于任何實體以外的“信息結(jié)構(gòu)”也不在計算機的實質(zhì)組成之中的信息或資料;d)僅僅對于抽象的意識或是概念進(jìn)行控制的程序或步驟,如對于一個數(shù)學(xué)問題的解答步驟等;
    ⑥、“安全港”原則:只要計算機軟件發(fā)明申請的權(quán)利要求符合以下條件之一,即可以被當(dāng)然視為具備專利性:
    a)軟件發(fā)明申請的權(quán)利要求應(yīng)該具備獨立演繹或事后操作的能力(即能夠獨立進(jìn)行實質(zhì)性的運作或操作);b)軟件發(fā)明申請的權(quán)利要求具備事前演繹或操作的能力(即能夠?qū)唧w的物理或?qū)嵸|(zhì)要素或行動信息進(jìn)行操作)。只有完全不符合其中的各項條件時,審查員才需要進(jìn)一步考察該發(fā)明在其所屬科技領(lǐng)域內(nèi)的實用性。
    1998年7月23日,美國聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)對State Street Bank & Trust Co.v Signature Financial Group Inc(Fed.cir.no.96-1327)這個對商業(yè)方法之計算機軟件相關(guān)專利可否申請專利一案中,就作出了有利于權(quán)利人的判決,而本案也被視為軟件專利的經(jīng)典判決。州聯(lián)邦法院參考過去的專利制度之演進(jìn)及其近期案例,以商業(yè)方法及其使用之?dāng)?shù)學(xué)算法為抽象的概念,不具可專利性,判決Singnature 公司專利權(quán)無效。但CAFC 認(rèn)為金融服務(wù)業(yè)所使用之軟件,雖屬商業(yè)方法,仍應(yīng)與其他方法適用相同標(biāo)準(zhǔn):只要能產(chǎn)生“實用的、具體的及有形的結(jié)果(useful,concrete and tangible result)”均可受到專利法保護(hù)。
    (2)、日本計算機軟件專利審查基準(zhǔn)
    日本關(guān)于軟件的專利性問題也一直存在著爭議,但是“發(fā)明的實質(zhì)即使是軟件,事實上也還有許多取得了專利! 為了適應(yīng)新技術(shù)發(fā)展的需要,日本特許廳改變了六年修改一次計算機軟件審查指南的慣例,于1997年通過了新的審查標(biāo)準(zhǔn)。
    根據(jù)原審查標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定:純算法本身不能受專利法保護(hù),但是如果它被一項發(fā)明所應(yīng)用時,并且該發(fā)明是硬件與軟件的結(jié)合,那么就可能獲得專利保護(hù)。而對于程序語言、程序本身以及程序顯示而言,其本身也不可能獲得專利。甚至一項軟件發(fā)明的權(quán)利要求記載了程序的可讀媒體或權(quán)利要求是“軟件”或“程序”的,那么它也不會受到專利法保護(hù)。
    新的審查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步放寬了對計算機應(yīng)用軟件的可專利性的條件,其進(jìn)步性體現(xiàn)在:
    ①、記錄計算機程序或資料結(jié)構(gòu)的記錄媒體可以認(rèn)定為發(fā)明,即對于固化在CD-ROM和軟盤上的符合一定條件的軟件給予專利保護(hù);
    ②、一件軟件發(fā)明申請不一定會因為其發(fā)明主題被歸結(jié)于不屬于專利發(fā)明范圍的八大類型 之中就必然遭到駁回。
    日本特許廳2001年4月1日還發(fā)布了一份“商業(yè)方法發(fā)明不具有專利性的范例”,明確了“一項使用計算機的商業(yè)方法發(fā)明其應(yīng)以整體的包括涉及到商業(yè)方法部分的創(chuàng)造性的判斷”。這就意味著軟件發(fā)明的創(chuàng)造性需要從計算機硬件、軟件、商業(yè)方法等部分全面考察。
    (3)、歐洲專利局專利審查基準(zhǔn)
    在1977年1月24日生效的《歐洲專利公約》中,歐洲專利局明確的規(guī)定將單純的計算機程序排除在專利法保護(hù)的客體之外。歐盟委員會在1980年公布的《關(guān)于計算機程序法律保護(hù)指令建議書》中也表示著權(quán)法是保護(hù)電腦程序的最佳選擇和主要方法。在舊的歐洲專利局的審查基準(zhǔn)中也否定了計算機程序的專利性。
    而后,歐洲專利局以及一些歐洲國家也受到了美國對軟件專利法保護(hù)的影響,新的公約把計算機硬件系統(tǒng)與軟件視為一個整體,如其能夠?qū)ΜF(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn),可授予專利權(quán)。歐洲專利局于1985頒布的新審查基準(zhǔn)也確認(rèn),如果一項同軟件有關(guān)的發(fā)明具有技術(shù)性,則有可能獲得專利權(quán)。
    雖然,歐洲專利局對計算機軟件能否具有專利性的條件有了放寬的趨勢,但是歐洲專利局對于不同硬件結(jié)合的計算機程序不能獲得專利權(quán)這一態(tài)度卻一直沒有改變。
    2、我國計算機程序授予專利權(quán)的條件
    專利法對可授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造規(guī)定了一系列的條件,計算機程序必須屬于專利法意義上的發(fā)明創(chuàng)造,才有可能獲得專利權(quán)。專利《審查指南》第九章涉及計算機程序的發(fā)明專利申請審查的若干問題中規(guī)定:“如果發(fā)明專利申請只涉及計算機程序本身或者是僅僅記錄在載體(例如磁帶、磁盤、光盤、磁光盤 、ROM、PROM、VCD、DVD或者其他的計算機可讀介質(zhì))上的計算機程序,就其程序本身而言,不論它以何種形式出現(xiàn),都屬于智力活動的規(guī)則和方法!保弧暗,如果一件涉及計算機程序的發(fā)明專利申請是為了解決技術(shù)問題,利用了技術(shù)手段和能夠產(chǎn)生技術(shù)效果,就不應(yīng)僅僅因為該發(fā)明專利申請涉及計算機程序而否定該發(fā)明專利申請屬于可給予專利保護(hù)的客體!币虼,計算機程序的發(fā)明是指為解決發(fā)明提出的問題,全部或部分以計算機程序處理流程為基礎(chǔ)的解決方案。
    (1)、屬于智力活動的規(guī)則和方法的計算機程序不能被授予專利權(quán)
    專利法明確規(guī)定,智力活動的規(guī)則和方法不授予專利權(quán),因此其發(fā)明的主題必須不是智力活動的規(guī)則和方法。所謂智力活動的規(guī)則和方法包括數(shù)學(xué)方法以及一切屬于以人的抽象思維、主觀意念或者感覺為特征的非技術(shù)方案。 它一般以人的思維運動為基礎(chǔ),源于人的思維活動,運用推理、分析、判斷等思維方式方法得出抽象的結(jié)果。計算機程序是指為了得到某種結(jié)果而可以由計算機等具有信息處理能力的裝置執(zhí)行的代碼化指令序列,或可被自動換成代碼化指令序列的符號化指令序列或符號化語句序列。它體現(xiàn)的是智力活動的規(guī)則和方法,因此僅以單純的計算機程序為主題,或者以計算機程序為主要主題的發(fā)明創(chuàng)造,是不能被授予專利權(quán)的。
    (2)、涉及計算機程序的發(fā)明必須是一個能夠產(chǎn)生積極的技術(shù)效果的、完整的技術(shù)方案
    我國很多專家認(rèn)為,判斷計算機軟件是否具有專利性的關(guān)鍵在于該軟件是否具備技術(shù)性,可授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造必須是一個完整的技術(shù)方案。因此,涉及計算機程序的發(fā)明必須是一個完整的技術(shù)方案,才有可能獲得專利權(quán)。
    具體的講:首先,該涉及計算機程序的發(fā)明應(yīng)當(dāng)采用技術(shù)手段,具備技術(shù)特征;其次,這些技術(shù)特征能夠使涉及計算機程序的技術(shù)方案具備完整性;最后,該技術(shù)方案的完整性并不取決于是否存在計算機程序。也就是說,所含的計算機程序是為了解決技術(shù)方案中存在的技術(shù)問題,而不是構(gòu)成這一技術(shù)方案的全部。

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