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    [ 楊臨萍 ]——(2002-5-13) / 已閱17959次

    重新審視我國行政再審制度的法律規(guī)定

    楊臨萍


      行政再審制度法律設(shè)計上的四個悖論

      我國行政訴訟法第六十二條規(guī)定:“當事人對已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定,認為確有錯誤的,可以向原審人民法院或者上一級人民法院提出申訴,但判決、裁定不停止執(zhí)行!钡诹龡l規(guī)定:“人民法院院長對本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定,發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定認為需要再審的,應(yīng)當提交審判委員會決定是否再審。上級人民法院對下級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定,發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的,有權(quán)提審或者指令下級人民法院再審!钡诹臈l規(guī)定:“人民檢察院對人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定、發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的,有權(quán)按照審判監(jiān)督程序提出抗訴。”行政訴訟法主要以此三個條文規(guī)定了行政訴訟的審判監(jiān)督程序,在司法審判實踐,其法律制度的設(shè)計存在如下悖論:

      (一)訴權(quán)的悖論

      訴權(quán)是當事人發(fā)動訴訟的基本權(quán)利。

      訴權(quán)是主動的,審判權(quán)是被動的,先有訴權(quán),后有審判權(quán),無訴既無審判,也就是不告不理的原則。行政訴訟法第六十二條、第六十三條、第六十四條規(guī)定,有權(quán)啟動再審程序的主體有三類:一是當事人;二是各級人民法院院長、上級人民法院和最高人民法院;三是上級人民檢察院和最高人民檢察院。在這三類主體中,法院和檢察院對于再審程序的啟動具有“必然性”,因為“發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定認為需要再審的”可以直接啟動,無需征求當事人的同意,而與案件的處理結(jié)果具有直接利害關(guān)系的當事人,對再審程序的啟動,僅僅是一種可能性,僅僅是為法院提供審查已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決裁定是否有違反法律法規(guī)規(guī)定的“線索”,最終是否再審由法院決定。這種規(guī)定與訴權(quán)相悖,與不告不理的訴訟原則相悖,與公正中立的審判權(quán)相悖。由此產(chǎn)生行政訴訟法規(guī)定當事人的申訴權(quán)與行政訴訟再審之訴的關(guān)系問題;訴權(quán)與審判權(quán)的關(guān)系問題;職權(quán)主義與當事人主義的關(guān)系問題等。正是由于法律制度的設(shè)計上有悖訴權(quán)理論,未能厘清訴權(quán)與審判權(quán)的關(guān)系,從而導(dǎo)致連續(xù)不斷地申訴事實成為我國審判監(jiān)督制度中最為嚴重的問題之一。

      (二)兩審終審制的悖論

      行政訴訟法明確規(guī)定,人民法院審理行政案件,依法實行兩審終審制。審判監(jiān)督程序不具有審級性質(zhì),它只是對已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定確有錯誤的進行再審的程序。其性質(zhì)應(yīng)為糾錯、救濟程序,該程序的設(shè)計亦必須符合糾錯、救濟程序的特殊要求,以區(qū)別于行政訴訟的一審、二審。行政訴訟法對該特殊的審判監(jiān)督程序僅以三個條文規(guī)定了啟動再審程序的主體,而對再審程序的審理與裁判未作專門規(guī)定,反而采取了“轉(zhuǎn)致”的方法,即再審的案件,發(fā)生法律效力的裁判是由第一審法院作出的,按照第一審程序?qū)徖恚鞯牟门,當事人可以上訴;發(fā)生法律效力的裁判是由第二審法院作出的,按照第二審程序?qū)徖,所作的裁判是發(fā)生法律效力的裁判;上級法院提審的,按照第二審程序?qū)徖,所作的裁判是發(fā)生法律效力的裁判。如此轉(zhuǎn)致,使再審程序的審級由原生效裁判的審級而定。當事人申請再審的,應(yīng)當在裁判發(fā)生法律效力后兩年內(nèi)提起,但各級法院院長、上級人民法院、人民檢察院對再審程序的啟動卻無任何時間限制,只要“發(fā)現(xiàn)違反法規(guī)規(guī)定”的,即可啟動再審程序。且再審程序無任何次數(shù)的限制,檢察院可以無次數(shù)限制的抗訴,法院可以無次數(shù)限制的提審或指令下級法院再審。如此往復(fù),終審不終。司法裁判的既判力、公定力、執(zhí)行力懸置。暫且不論法律制度把具有特定質(zhì)的規(guī)定性的再審程序“轉(zhuǎn)致”為一審或二審程序的內(nèi)在矛盾,就其現(xiàn)行規(guī)定亦足以使兩審終審陷入終審不終的悖論之中。

      (三)舉證時限的悖論

      行政訴訟法第四十三條規(guī)定:“被告應(yīng)當在收到起訴狀副本之日起十日內(nèi)向人民法院提交作出具體行政行為的有關(guān)材料,并提出答辯狀!2000年3月10日起施實的最高人民法院《關(guān)于執(zhí)行〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的解釋》(以下簡稱《若干解釋》)第二十六條規(guī)定:“在行政訴訟中,被告對其作出的具體行政行為承擔(dān)舉證責(zé)任。被告應(yīng)當在收到起訴狀副本之日起10日內(nèi)提交答辯狀,并提供作出具體行政行為時的證據(jù)、依據(jù);被告不提供或無正當理由逾期提供的,應(yīng)當認定該具體行政行為沒有證據(jù)、被告對作出的具體行政行為負有舉證責(zé)任,且舉證時限為收到起訴狀副本之日起10日內(nèi),體現(xiàn)證據(jù)適時提出主義;如果被告不提供或無正當理由逾期提供,認定為具體行政行為無證據(jù),以示證據(jù)失權(quán)。但是,被告僅對其作出的具體行政行為負有舉證責(zé)任,對其不作為的行為、證明起訴符合法定條件以及在一并提起的行政賠償訴訟中,證明因受被訴具體行政行為侵害而造成損失的事實,則由原告負有舉證責(zé)任。行政訴訟法以及《若干解釋》僅僅對被告的舉證時限作出規(guī)定,而對原告的舉證時限則未予規(guī)定,勢必意味著原告可以在訴訟的任何階段隨時提出證據(jù),甚至在申訴時也可以無條件的隨時提出證據(jù),而無論其在一審、二審程序中是否有故意不提供證據(jù)的主觀惡意,實行證據(jù)隨時提出主義。原告或者第三人在訴訟過程中,提出了被告在其實施行政行為過程中沒有提出的反駁理由或者證據(jù)的,被告經(jīng)法院準許可以提供相關(guān)的證據(jù),這樣就使被告隨著原告隨時提出證據(jù)的不同情況而相應(yīng)地不斷補充相關(guān)的證據(jù),使舉證時限陷入悖論之中。

      (四)程序正義的悖論

      行政訴訟法第六十三條、第六十四條規(guī)定的“違反法律、法規(guī)規(guī)定”的情形是指:原裁判認定的事實主要證據(jù)不足;原裁判適用法律法規(guī)確有錯誤;違反法定程序,可能影響案件正確裁判;其它違反法律法規(guī)的情形。只要人民法院院長對本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的裁判,發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)規(guī)定認為需要再審的,就有權(quán)提交審判委員會決定是否再審;只要上級人民法院對下級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的裁判,發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)規(guī)定的,就有權(quán)提審或者指令下級人民法院再審;只要人民檢察院對人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的裁判,發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)規(guī)定的,就有權(quán)按照審判監(jiān)督程序提出抗訴。任何發(fā)生法律效力的判決、裁定,均應(yīng)具有既判力、公信力、權(quán)威性、最終性,特別是最高法院的判決和裁判更應(yīng)具有不謬性。在未經(jīng)法定程序?qū)徖淼那闆r下,法院或者檢察院何以斷然得出“違反法律、法規(guī)規(guī)定”的結(jié)論,特別是“原判決、裁定認定的事實主要證據(jù)不足”的結(jié)論;且按照審判監(jiān)督程序決定再審的案件,法院必然裁定中止原判決的執(zhí)行。顯然,未經(jīng)法定程序?qū)徖淼乃^“違反法律、法規(guī)規(guī)定”的實然性表述,在法理上實行“推定有錯”的指導(dǎo)思想;在邏輯上足以使人產(chǎn)生“先定后審”、“倒因為果”的結(jié)論;在結(jié)果上體現(xiàn)了“重實體輕程序”的一貫思想,陷入程序正義的悖論之中。

      科學(xué)建構(gòu)行政再審制度的八個方面

      鑒于行政再審制度在法律的設(shè)計上存在上述悖論,有必要在修改行政訴訟法時注意八個方面:

      (一)啟動再審主體問題,再審案件的啟動主體應(yīng)以申訴人為核心。檢察院作為國家法律監(jiān)督機關(guān),其抗訴應(yīng)當僅僅局限于國家公益范疇,而不應(yīng)當代表當事人中的任何一方利益,以公權(quán)對抗私權(quán)。

      法院作為國家審判機關(guān)應(yīng)當中立、公正,遵循不告不理的原則,而不應(yīng)當主動引起訴訟程序的開始,超職權(quán)主義的行使與訴權(quán)相悖;與定紛止爭的法院功能相悖。惟此,方能暢通申訴人再審之訴的渠道,限制“曲線再審之訴”的渠道;加大再審之訴的力度,嚴格限制法院、檢察院啟動再審事由;從制度上遏止公權(quán)對抗私權(quán),假公權(quán)濟私利的根源。

      (二)再審立案標準問題。行政訴訟法規(guī)定,法院、檢察院發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)規(guī)定,就可以引起再審程序!度舾山忉尅方忉屗^“違反法律法規(guī)規(guī)定”有四種情形;一為原判決裁定認定的事實主要證據(jù)不足;二為原判決裁定適用法律法規(guī)確有錯誤;三為違反法定程序,可能影響案件正確裁判;四為其他違反法律法規(guī)的情形。再審程序的定位應(yīng)為糾錯、救濟程序,而不能簡單地“轉(zhuǎn)致”到一審或二審程序之中。為此,再審的立案標準應(yīng)從以下四個方面考量:第一、法院嚴重違反法定程序;第二、裁判主體違法;第三、適用法律法規(guī)錯誤;第四、法院認定事實的主要證據(jù)不足。

      (三)再審審查范圍問題

      再審審查的是法院已經(jīng)生效的判決或裁定,應(yīng)當針對再審申請人不服生效裁判的請求和理由進行審查,對再審申請人未申請的不予審查!度舾山忉尅逢P(guān)于“第二審人民法院審理上訴案件,應(yīng)當對原審人民法院的裁判和被訴具體行政行為是否合法進行全面審查”的規(guī)定,既包括法律審,又包括事實審。而再審審查的范圍應(yīng)當是法律審,只有特殊情形下如法律和事實兼有的混合難題方可進行事實審,一般再審案件的審查應(yīng)當比一審、二審的審查更加直接、明了,而不應(yīng)當更加復(fù)雜。

      (四)再審申請期限和次數(shù)問題

      當事人申請再審的期限應(yīng)為判決、裁定發(fā)生法律效力后兩年內(nèi)提出。當事人對已經(jīng)發(fā)生法律效力的行政賠償調(diào)解書,提出證據(jù)證明調(diào)解違反自愿原則或者調(diào)解協(xié)議的內(nèi)容違反法律規(guī)定的,可以在兩年內(nèi)申請再審。再審案件應(yīng)視案件的不同情況,實行一次審查和兩次審查相結(jié)合的機制。

      (五)再審管轄問題

      從再審回避原則的要求出發(fā),再審案件的管轄應(yīng)是生效裁判的上一級人民法院。因為各類案件的情況不同,我國目前可實行單層和雙層管轄機制相結(jié)合的方式。雙層管轄機制的案件主要是(1)涉及法院嚴重違反法定程序,足以影響案件正確裁判的;(2)裁判主體違法的;(3)涉及到訴權(quán)保護的;(4)涉及到嚴重違背證據(jù)規(guī)則的案件,再審法院可以裁定撤銷生效判決或者裁定,發(fā)回作出生效判決、裁定人民法院重新審判。單層管轄機制的案件主要是(1)適用法律法規(guī)錯誤的案件;(2)再審法院認為不應(yīng)當受理的案件,在撤銷第一審、第二審人民法院裁定的同時,可以徑行駁回起訴;(3)其它應(yīng)由再審法院直接裁判的案件。作為最高人民法院、可以對各級法院的終審裁判進行再審管轄,最高人民法院再審案件實行一次審查制。

      (六)再審改判標準問題

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