[ 張紐約 ]——(2005-6-22) / 已閱60324次
2、法律真實的證明要求
3、辯證統(tǒng)一關(guān)系
(三)法官審查判斷證據(jù)的原則和標(biāo)準(zhǔn)
1、法官審查判斷證據(jù)的原則
2、法官審查判斷證據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)
3、法官心證
三、法律真實與“高度蓋然性”的證明標(biāo)準(zhǔn)
四、我國民事訴訟證據(jù)制度存在的問題與完善
(一)存在的問題
1、現(xiàn)行證據(jù)法律很不完善
2、法官的整體素質(zhì)不高
3、訴訟理念上的偏差
(二)改革與完善
為了順應(yīng)時代進(jìn)步的潮流,隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)的建立和完善,我國司法制度進(jìn)行了卓有成效的改革。作為司法制度中的核心問題,民事審判方式改革起著舉足輕重的作用。在法學(xué)界,學(xué)者們紛紛提出:改革民事審判方式,首先應(yīng)調(diào)整訴訟結(jié)構(gòu)模式,即調(diào)整訴訟主體的地位及相互關(guān)系,而“證據(jù)制度是訴訟結(jié)構(gòu)模式中的重要內(nèi)容,證據(jù)的運用是貫穿于訴訟程序中的一根紅線和充滿靈感的神經(jīng)。”○1我國的民事訴訟證據(jù)制度以馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為理論基礎(chǔ),是長期的司法實踐經(jīng)驗的科學(xué)總結(jié),它對于發(fā)展社會主義經(jīng)濟(jì),維護(hù)社會主義法制的統(tǒng)一起到了積極作用。但在改革的持續(xù)和深化中,證據(jù)制度同新的審判方式的不適應(yīng)也日漸突出,改革和完善證據(jù)制度成為新一輪審判方式改革,甚至是整個司法體制改革是否成功的關(guān)鍵。
一、證據(jù)制度的概念及歷史發(fā)展
(一) 概念
所謂民事訴訟證據(jù)制度,廣義上是指規(guī)定證據(jù)、證據(jù)收集、審查判斷以及如何運用證據(jù)證明案件事實的法律規(guī)范的總稱,是一國關(guān)于民事訴訟證據(jù)的一系列的規(guī)定、規(guī)范的總和。而狹義上的民事訴訟證據(jù)制度是指民事訴訟證據(jù)制度類型。就狹義上的民事訴訟證據(jù)制度而言,其也同任何事物一樣,有其萌芽、發(fā)展、變化的系列過程。不同的證據(jù)制度總是同不同的訴訟模式相適應(yīng)。不同的歷史時期,不同的生產(chǎn)力水平,人類對證據(jù)以及訴訟證明的價值功能有著不同的認(rèn)識。在面對證據(jù)判斷問題上的基本矛盾,人們作出了不同的選擇,確立了不同的證據(jù)判斷原則。以此為標(biāo)準(zhǔn),人類歷史上曾經(jīng)經(jīng)歷了神示證據(jù)制度、法定證據(jù)制度、自由心證的證據(jù)制度的發(fā)展過程。
(二) 證據(jù)制度的歷史發(fā)展及比較
1、 神示證據(jù)制度(evidence system of prophesy)
所謂神示證據(jù)制度是指根據(jù)神意的啟示來判斷訴訟中是非曲直的一種證據(jù)制度,其是與彈劾式訴訟程序相適應(yīng)的。這種證據(jù)制度發(fā)端于亞歐各國的奴隸社會,在歐洲甚至延續(xù)到封建社會末期。其基本的形態(tài)是讓民事訴訟的當(dāng)事人履行一套既成的形式或儀式,如對神宣誓、水審、火審、決斗等,再根據(jù)履行過程中發(fā)生的情況或履行后的結(jié)果來斷定案件的是非曲直,解決民事糾紛,將證據(jù)證明力的判斷委諸于神的裁判,十分的野蠻和愚昧。在神示證據(jù)制度下,對事實問題的裁判是交由神靈來完成的,法官的任務(wù)只不過是對神靈顯現(xiàn)的答案予以宣示罷了!澳菚r候,法庭不是為查明案件事實設(shè)立的機(jī)構(gòu),而是為獲得‘神靈指示’設(shè)置的場所!薄2所以,在神示裁判制度下,對于事實裁判而言,證據(jù)并非裁判的必要條件,裁判的關(guān)鍵在于“神靈指示”而非反映糾紛事實的證據(jù),是“非理性”的。
從本質(zhì)上講,神示證據(jù)制度對查明案件事實并沒有多大的幫助,但從客觀效應(yīng)上講它卻提高了司法裁判的權(quán)威性,有利于防止當(dāng)事人之間的糾紛釀成大規(guī)模的沖突。而且,神示證據(jù)制度中的某些做法還是有助于查明案件的事實真相的。至今,在歐美國家仍保留著它的某些做法,如證人宣誓規(guī)則等。雖然神示證據(jù)制度已退出歷史的舞臺,但它仍是具有一定的現(xiàn)實影響力的。
2、 法定證據(jù)制度(evidence system of legal evidence)
隨著人類理性的覺醒,隨著歐洲中世紀(jì)王權(quán)逐步取代教權(quán)在國家政治生活和社會生活中的統(tǒng)治地位,君主專制制度下的糾問式訴訟程序(inquisitional system)得以確立,神示證據(jù)制度因不適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)、政治的發(fā)展需要,而逐步退出了歷史舞臺,取而代之的是從教會法傳播而來的、包含了人之理性與法律規(guī)則的法定證據(jù)制度。
法定證據(jù)制度,通常被認(rèn)為是在否定神示證據(jù)制度基礎(chǔ)上出現(xiàn)的,其基本內(nèi)涵是指一切證據(jù)的證明力以及對證據(jù)的取舍和運用均由法律預(yù)先明文規(guī)定,法官在訴訟中只需依據(jù)法律的規(guī)定被動、機(jī)械地計算證據(jù)的證明力和判斷規(guī)則的規(guī)定并據(jù)以認(rèn)定案情,而無權(quán)依照自己的認(rèn)識和思維自由判斷證據(jù)。法定證據(jù)制度的興起很大程度上是與神明裁判衰落后司法力量為追求案件實質(zhì)真實而導(dǎo)致的恣意司法密切相關(guān)!霸诩m問程序和實質(zhì)證據(jù)制度的發(fā)展初期,由于對追求真實的目的過分強(qiáng)調(diào)和擺脫傳統(tǒng)形式主義舉證方式的需要,糾問官吏收集、審查證據(jù)的活動出現(xiàn)了無形式、無條件的傾向。只要糾問官認(rèn)為能夠發(fā)現(xiàn)真實,一切方式、方法都委諸于他的自由裁量,即幾乎不受任何程序制約的糾問。其結(jié)果是導(dǎo)致了事實認(rèn)定上的恣意性!瓕@種情況的反省導(dǎo)致了抑制法官自由裁量問題的意識產(chǎn)生,其結(jié)果就是法定證據(jù)主義登上了歷史舞臺。” “……在西歐法制史上,羅馬帝制時期的糾問程序中已出現(xiàn)了法定證據(jù)的萌芽!瓘氖兰o(jì)開始,作為教會法向世俗法滲透的一環(huán),法定證據(jù)制度逐漸向西歐大陸各主要封建國家擴(kuò)散,并得以普及和發(fā)展。”○3而另一方面,歐洲封建社會后期,封建極權(quán)專制制度得到了一定發(fā)展,“在法律上要求結(jié)束那種從給法官個人利益服務(wù)而給法院背后并控制法院活動的社會集團(tuán)利益服務(wù)的狀況,使當(dāng)時及不統(tǒng)一的封建司法得到統(tǒng)一,使以前為各地封建領(lǐng)主服務(wù)的司法變成為‘皇帝利益’實行裁判的‘大皇帝陛下’的法官!薄4而這則為法定證據(jù)制度的普及和發(fā)展提供了更為直接的推動力量。
法定證據(jù)制度是對神示證據(jù)制度的否定,是證據(jù)制度的一次歷史性進(jìn)步。其進(jìn)步意義體現(xiàn)在人類不再將案件事實真實性的判斷標(biāo)準(zhǔn)交給神示的主宰,而是訴諸人類的智慧和經(jīng)驗。它表明人類在訴訟實踐中已逐步認(rèn)識到了證據(jù)的客觀性,并在經(jīng)驗積累的基礎(chǔ)上通過法定證據(jù)制度將這種客觀性予以絕對化。但同時其自身的歷史局限性也是十分明顯的。法定證據(jù)制度的最大缺陷在于以法定的方式將不同證據(jù)的價值加以絕對化,強(qiáng)調(diào)法官無視具體情況對證據(jù)機(jī)械地、劃一地予以評價。在此證據(jù)制度下,法定證據(jù)以一種畸形的方式得到了前所未有的強(qiáng)調(diào),并且判決并不受具體案件中法官內(nèi)心對證據(jù)確信程度的影響。法定證據(jù)制度本是為了防止司法擅斷,維護(hù)司法公正,提倡司法理性的,但其矯枉過正,過于僵化的缺陷恰恰妨礙了法官正確認(rèn)定案件事實,同樣導(dǎo)致司法不公。其對法官的主觀能動性的壓抑和對民事訴訟發(fā)現(xiàn)真實的價值的犧牲顯非歷史所能接受。因此,隨著資產(chǎn)階級革命在歐洲大陸的蔓延,糾問式訴訟程序為對抗制訴訟程序所取代;法定證據(jù)制度不可避免地要為自由心證所取代,并成為證據(jù)制度上的一個歷史范疇。
3、 自由心證的證據(jù)制度(evidence system of judicial discretion)
與法定證據(jù)制度取代神示證據(jù)制度相似,自由心證的證據(jù)制度通常被認(rèn)為是在否定武斷的、僵化的法定證據(jù)制度的基礎(chǔ)上演變而來的。在17、18世紀(jì)歐洲資產(chǎn)階級革命和思想啟蒙運動中,“Sapere aude(要敢于認(rèn)識)!”、“要用自己的理智去思維”、“平等”、“自由”“博愛”“良知”等思想勃興,對糾問式訴訟程序造成了極大的沖擊,以陪審制和辯論制為主要特征的對抗式訴訟程序(adversary system)逐漸取代了職權(quán)主義糾問程序。訴訟結(jié)構(gòu)的根本變革要求訴訟證據(jù)制度從傳統(tǒng)的法定證據(jù)制度下解放出來,賦予法官以更多的主動權(quán)。司法的理性開始轉(zhuǎn)向了普通人的理性。“以前用超自然力量或其他機(jī)械形式裁判的事情,現(xiàn)在都用理性的方法來裁判了”!5法官可以依靠自己的“良知”,自己的“內(nèi)心確信”,“自由地”裁判。至19世紀(jì),自由心證的證據(jù)制度已為大多數(shù)國家所普遍采用。
所謂自由心證,是指法律對于證據(jù)的審查判斷不作具體的規(guī)定,一種證據(jù)的證明力有無、大小,由法官依據(jù)自己的良心、理性,獨立地、自由地進(jìn)行判斷,并以此基礎(chǔ)上形成的心證作為裁判的基礎(chǔ)。1808年《法蘭西刑事訴訟法典》第342條的規(guī)定通常被認(rèn)為是關(guān)于該原則的經(jīng)典詮釋:“法律不要求陪審官報告他們建立確信的方式;法律不給他們預(yù)定一些規(guī)則,使他們必須按照這些規(guī)則來決定證據(jù)是不是完全和充分的;法律所規(guī)定的是要他們集中精神,在自己良心的深處探求對于所提出的反對被告人的辯護(hù)手段在自己的理性里發(fā)生了什么印象。法律不向他們說:‘你們應(yīng)當(dāng)把多少證人所證明的每一個事實認(rèn)為是真實的!膊幌蛩麄冋f:‘你們不要把沒有由某種筆錄、某種文件、多少證人或多少罪證……所確認(rèn)的證據(jù),看作是充分證實的。’法律只是向他們提出一個能夠概括他們職務(wù)上的全部尺度的問題:‘你們是真誠確信嗎?’”○6
自由心證是一個具有鮮明時代色彩的制度,經(jīng)歷長期的演變形成了兩種主要形態(tài),即傳統(tǒng)自由心證形態(tài)與現(xiàn)代自由心證形態(tài):
(1) 傳統(tǒng)自由心證
法國大革命后,基于對法定證據(jù)制度的深惡痛絕,證據(jù)制度轉(zhuǎn)向了另一個極端,即反對法律對證據(jù)加以任何形式的限制,一項材料是不是可以作為證據(jù),完全成了一個法官依據(jù)自由心證予以裁量的問題。傳統(tǒng)的自由心證強(qiáng)調(diào)法官判斷證據(jù)的自由裁量權(quán),排斥任何形式的干涉,法官有權(quán)以自己的方式和邏輯決定證據(jù)的取舍。相對機(jī)械、僵化的法定證據(jù)制度,它具有進(jìn)步意義。但它將法官的自由心證推向絕對化,強(qiáng)調(diào)心證的隱秘性,導(dǎo)致法官自由裁量權(quán)過大,易被濫用,破壞司法公正!叭绻f法定證據(jù)制度是以犧牲對案件真相的追求來實現(xiàn)對法官主觀隨意性的抑制,那么傳統(tǒng)自由心證便是以犧牲對法官隨意性的抑制來追求對案件真相的發(fā)現(xiàn)!薄7
(2) 現(xiàn)代自由心證
自由心證原則在當(dāng)代各國民事訴訟中的明文規(guī)定和實踐,對克服法定證據(jù)制度僅限于發(fā)現(xiàn)案件形式真實的缺陷,探求案件之實質(zhì)真實起到了積極的作用,但對如何抑制法官在審查判斷證據(jù)中的主觀隨意性,傳統(tǒng)自由心證又陷入了困境。自上世紀(jì)30年代起,各國逐漸開始對傳統(tǒng)自由心證進(jìn)行改造,拋棄傳統(tǒng)自由心證的非理性、不合理因素,既強(qiáng)調(diào)法官獨立審查判斷證據(jù)的心證自由,也強(qiáng)調(diào)法律、法規(guī)特別是證據(jù)規(guī)則對法官自由心證的制約,強(qiáng)調(diào)心證過程和結(jié)果的公開。自由心證不再是不受任何限制的秘密心證,而是有所限制的公開心證,F(xiàn)代自由心證對法官心證的必要限制,符合當(dāng)代社會人權(quán)、自由思想的要求,強(qiáng)調(diào)“對等的自由”,不僅要求法官的心證自由,而且要求保障當(dāng)事人權(quán)利,保障社會公眾的輿論監(jiān)督權(quán)利。有利于司法的公正與權(quán)威,符合證據(jù)裁判的客觀規(guī)律,為世界各國所普遍接受。
(3) 二者的聯(lián)系與區(qū)別
現(xiàn)代自由心證繼受了傳統(tǒng)自由心證中“法官心證”的合理部分,二者既有聯(lián)系又有區(qū)別。它們的指導(dǎo)思想均是認(rèn)為法定證據(jù)制度下人們對案件事實的認(rèn)識,只是一種“形式真實”,而訴訟證明的目標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合法官內(nèi)心確信的案件真實情況的“實質(zhì)真實”。但二者又有著區(qū)別:首先是內(nèi)涵不同。傳統(tǒng)自由心證強(qiáng)調(diào)自由,但是具有片面性,即片面強(qiáng)調(diào)法官的心證自由,而不加任何限制,F(xiàn)代自由心證則不同,它雖保留了傳統(tǒng)自由心證的允許法官自由裁量的合理部分,但否定了法官單方面的絕對自由。它注入新的內(nèi)涵,擴(kuò)展了自由的外延,強(qiáng)調(diào)對等的自由。其次是性質(zhì)不同。傳統(tǒng)自由心證是一種秘密心證,它要求絕對保證法官心證的自由,法官有權(quán)不公開其關(guān)于案情的任何看法,也有權(quán)拒絕解釋心證結(jié)果(判決結(jié)果)是如何形成的。因此傳統(tǒng)自由心證具有濃厚的神秘性。與其相反,現(xiàn)代自由心證則具有很強(qiáng)的公開性,不僅對當(dāng)事人公開,也包括對社會公眾公開。它要求法官必須具備一定的知識和判斷能力,具有完備的訴訟程序和證據(jù)規(guī)則,并公開法官心證的過程和結(jié)果。
4、 證據(jù)制度類型的比較
從神示證據(jù)制度到法定證據(jù)制度,再到自由心證證據(jù)制度的過程,是一個從非理性到理性,從追求客觀真實到追求法律真實的發(fā)展過程。
(1) 神示證據(jù)制度與法定證據(jù)制度及自由心證的證據(jù)制度的比較
一定的證據(jù)制度總是與一定的社會歷史條件,如生產(chǎn)力水平、科學(xué)技術(shù)、哲學(xué)思想等相聯(lián)系。在人類社會初始階段,由于受生產(chǎn)力水平的限制,神示證據(jù)制度在很長一段時間占據(jù)著主導(dǎo)地位。一旦其手段不能收集到充分確鑿的證據(jù)來解決案件的爭議時,它便總是轉(zhuǎn)而求助于宗教,通過占卜,賭咒,立誓和神判等方式求助于超自然來確定案件事實。它所追求的并非一種實質(zhì)真實,而是“神靈的指示”,具有非理性的特征,是一種形式證據(jù)制度,而法定證據(jù)和自由心證由于受當(dāng)時哲學(xué)思潮理性思想及追求實質(zhì)真實思想的影響,其所追求的是一種實質(zhì)真實,是實質(zhì)證據(jù)制度。當(dāng)然,我們還必須指出的是,盡管神示證據(jù)制度在社會初始階段訴訟中被廣泛使用,但絕不能因此就認(rèn)為神示證據(jù)制度是當(dāng)時訴訟中判斷是非的唯一方法,事實上在當(dāng)時仍然存在現(xiàn)代形態(tài)的證據(jù)方法,如人證,物證等;而在現(xiàn)代訴訟證據(jù)制度中同樣也存在著神示證據(jù)制度的某些影子,如證人宣誓規(guī)則等。
(2) 法定證據(jù)制度與自由心證的證據(jù)制度的比較
簡單的說,自由心證是在否定法定證據(jù)的基礎(chǔ)上演變而來的,二者最大的區(qū)別是法官在審查判斷證據(jù)時是否享有“自由”。在法定證據(jù)制度下,一切證據(jù)的證明力和判斷證據(jù)的規(guī)則,均由法律預(yù)先明文規(guī)定,法官的主觀的隨意性受到了極大的限制,無權(quán)運用自己的認(rèn)識和思維去判斷證據(jù),而必須嚴(yán)格依照法定的規(guī)則于以判斷?梢哉f法定證據(jù)制度是以犧牲對民事糾紛真相的探求來實現(xiàn)對法官主觀隨意性的抑制。相反,在自由心證的證據(jù)制度下,法官在其主觀能動性受到尊重的前提下更易探明案件的真相,更有利于實現(xiàn)實質(zhì)真實的訴訟目標(biāo)。但同時我們也不應(yīng)將法定證據(jù)制度與自由心證的區(qū)別絕對化,認(rèn)為自由心證就可以不要任何法定的證據(jù)規(guī)則,或者法定證據(jù)制度就完全排除了法官對證據(jù)的自由判斷。司法證明活動是作為審判者的法官或陪審團(tuán)通過證據(jù)認(rèn)定案件事實的過程。這一活動不可避免地會滲入審判者對證據(jù)的分析判斷(即心證的因素),法律不可能對處于訴訟制度核心地位的證據(jù)問題不聞不問,而只要法律對證據(jù)作出規(guī)定,無論是通過制定單獨的證據(jù)法還是在訴訟中規(guī)定證據(jù)問題,審判者運用和判斷證據(jù)就必然會帶上法定的因素,不可能是完全自由的心證。實行自由心證的證據(jù)制度,并不意味著法律不再設(shè)定任何證據(jù)規(guī)則,也不意味著法官可以不受證據(jù)規(guī)則的約束任意認(rèn)定案件事實,而是法官運用證據(jù)規(guī)則的自由心證。
二、中國特色的證據(jù)制度
中國古代神示證據(jù)制度絕跡得很早,且諸法合體,民刑不分。在依稀可見的訴訟制度中民事訴訟制度又少的可憐,且是一個典型的大雜燴,“既有法律的少許規(guī)定,又有大量禮教的深刻滲透;既有神示證據(jù)的影子又有現(xiàn)代證據(jù)形式的運用;既有法制的約束,又更多的是人治的限制!薄8并且具有強(qiáng)烈的糾問式特點。十分強(qiáng)調(diào)口供等人證、物證的運用!皵嘧锉厝≥敺┰~!弊灾袊,由于受歐洲資產(chǎn)階級思想及蘇俄共產(chǎn)主義思想的影響,中國開始了尋求適合自身發(fā)展的訴訟證據(jù)制度。
(一) 新中國證據(jù)制度的發(fā)展
1、 發(fā)展歷程
新中國的證據(jù)制定可以追溯到上世紀(jì)二十年代。中國人民在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下,堅持革命的武裝斗爭,創(chuàng)建了許多革命根據(jù)地。在各革命根據(jù)地上有自己的政權(quán),有自己的法庭也有相應(yīng)的證據(jù)規(guī)范。但此時的證據(jù)規(guī)范講究證據(jù),強(qiáng)調(diào)證據(jù)運用,且還未上升到理論和法律的高度。新中國成立后,國家先忙于社會主義改造,繼而又陷入以階級斗爭為綱,十年混亂的文化大革命?烧f當(dāng)時在民事訴訟證據(jù)制度上是毫無創(chuàng)建的。中共十一屆三中全會后,國家從歷史的經(jīng)驗中認(rèn)識到無法制的慘痛教訓(xùn)及建立法制的極大重要性。于是,全國人民代表大會及其常委會先后制定了一系列的法律規(guī)范,刑法、民法、訴訟法相繼問世。1982年,《中華人民共和國民事訴訟法》公布于眾。民事訴訟證據(jù)首次以法律的形式面世,標(biāo)志著新中國證據(jù)制度的初步確立。1991年,國家在總結(jié)民事訴訟法試行經(jīng)驗的基礎(chǔ)上進(jìn)一步修改了民事訴訟法,并頒布了新的民事訴訟法,強(qiáng)化了當(dāng)事人的證明責(zé)任,弱化了法官收集調(diào)查證據(jù)的權(quán)限,從根本上改變了過去的極端職權(quán)主義。自新民事訴訟法公布以來,我國民事訴訟法學(xué)界的證據(jù)制度研究日益深入,尤其是司法改革的開展在很大程度上幾乎是圍繞證據(jù)制度問題而展開的。2001年12月最高人民法院公布《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》(簡稱《證據(jù)規(guī)定》),可以說是集前期理論研究成果和司法改革之大成,無論其立法合理性,還是就事情本身,對中國民事訴訟制度向前跨越都是有著積極意義的。
2、 “實事求是”的證據(jù)制度
長期以來,由于我國實行的是超職權(quán)主義的訴訟模式,與此相應(yīng),我國過去實行的是被稱之為“實事求是”的訴訟證據(jù)制度。實事求是的證據(jù)制度是在批判法定證據(jù)制度和自由心證證據(jù)制度基礎(chǔ)上提出的。我國法學(xué)界較普遍的認(rèn)為:“法定證據(jù)制度是建立在唯心主義和形而上學(xué)的基礎(chǔ)上的,它將審理某些案件中運用證據(jù)的局部經(jīng)驗,當(dāng)作一切案件中收集、判斷證據(jù)的普遍規(guī)律;把某些證據(jù)形式上的特征作為評價所有這類證據(jù)證明力的標(biāo)準(zhǔn)。并且用法律形式規(guī)定了各項法官必須遵守的死板的規(guī)則。這樣就束縛了法官的手足,使他們在審理案件過程中不可能從實際案件出發(fā),實事求是地收集和判斷證據(jù),查明案件是實真相。”而“自由心證是資產(chǎn)階級的法官為了維護(hù)本階級利益的,它建立在蓋然性理論基礎(chǔ)上,是基于蓋然性作出的判斷,而蓋然性理論是以康德的不可知論為基礎(chǔ)的,根本否認(rèn)了認(rèn)識案件客觀真實情況的可能性和必要性,為資產(chǎn)階級法官的主觀臆斷提供了理論基礎(chǔ)!薄9而我國是社會主義國家,一切工作都應(yīng)當(dāng)堅持實事求是的原則。實事求是的原則體現(xiàn)著馬克思主義的調(diào)查研究方法,要求司法人員密切聯(lián)系群眾,依靠群眾,充分發(fā)揮主觀能動性,一切從實際出發(fā),以查證屬實的證據(jù)作依據(jù),準(zhǔn)確的查明案件的真實情況。并且要求用以證明案件事實的證據(jù)必須確實充分,達(dá)到以下四項標(biāo)準(zhǔn):(1)據(jù)以定案的證據(jù)均以查證屬實;(2)案件事實均有必要的證據(jù)予以證明;(3)證據(jù)之間、證據(jù)與案件事實之間的矛盾得到合理排除;(4)得出的結(jié)論是唯一的,排除了其他可能性。而只有同時具備這四項標(biāo)準(zhǔn),方能被確認(rèn)為認(rèn)定事實清楚,才能作為法官裁判的依據(jù)。這種證明要求,理論上從認(rèn)識論的角度將之稱為“客觀真實說”。○10(對此筆者將在后面予以詳述)
然而將實事求是作為我國的證據(jù)制定似乎對發(fā)展我國的證據(jù)理論和完善證據(jù)制度未起到多少積極作用,相反它的消極影響是顯而易見的。首先,將客觀真實作為訴訟證明要求脫離了訴訟的實際,它為民事訴訟中的超職權(quán)主義行為提供了理論依據(jù),導(dǎo)致法官司法權(quán)的濫用;其次,它將嚴(yán)肅的、現(xiàn)實性極強(qiáng)的法律問題用哲學(xué)話語和原理予以闡述,替代了對訴訟證明實際問題的分析。筆者以為,“實事求是”是一個政治哲學(xué)術(shù)語,用“實事求是”機(jī)械的運用到法學(xué)用語中是不妥當(dāng)?shù)!皩嵤虑笫恰弊鳛辄h的思想路線無疑是正確的,但用它來概括證據(jù)制度則無從反映證據(jù)制度的特點,也不能正確說明訴訟證明要求,其結(jié)果必然造成證據(jù)制度的空洞。且法官在民事訴訟活動中也不可能100﹪探求到案件的客觀真實。那么我們應(yīng)該建立怎樣的證據(jù)制度呢?有學(xué)者主張建立以證明要求命名的“實質(zhì)真實” 的證據(jù)制度,認(rèn)為實質(zhì)真實是相對形式真實而言的,是最接近客觀真實的,應(yīng)將實質(zhì)真實確立為我國司法證明和訴訟證明的最高標(biāo)準(zhǔn)!11但筆者以為以證明要求命名證據(jù)制度并不合理,我們應(yīng)該從我國的國情出發(fā),建立法官依法獨立心證證據(jù)制度,以“法律真實”為證明要求,以“高度蓋然性”為證明標(biāo)準(zhǔn),確立法官的心證自由。
總共4頁 [1] 2 [3] [4]
上一頁 下一頁