[ 毛雪楓 ]——(2007-10-16) / 已閱75788次
1、由申請執(zhí)行人提供被執(zhí)行人財產(chǎn)狀況或線索。這種方式在實踐中占到較大的比例。但從實際效果看并不理想。我國的被執(zhí)行人財產(chǎn)狀況普遍不透明,申請執(zhí)行人為實現(xiàn)自身的利益,千方百計想法獲取被執(zhí)行人的財產(chǎn)狀況或線索,但往往不夠明確具體,有時甚至捕風(fēng)捉影并不屬實。申請執(zhí)行人迫切希望借助一定的公權(quán)力為其查找被執(zhí)行人財產(chǎn)提供便利,請求執(zhí)行法院簽發(fā)協(xié)助調(diào)查令的要求甚為強烈。
2、通過被執(zhí)行人報告其財產(chǎn)狀況。從執(zhí)行實踐看,被執(zhí)行人的誠信水平普遍不高,向執(zhí)行法院主動報告其財產(chǎn)狀況的方式較為少見,由這種方式獲得被執(zhí)行人財產(chǎn)并執(zhí)結(jié)案件的,大多是被執(zhí)行人具有一定的履行能力,而且受到執(zhí)行法院傳喚要求其報告財產(chǎn)狀況,并被告知法律后果的情形。另外,與該地區(qū)是否存在較好的信用意識和執(zhí)法環(huán)境也有一定的關(guān)系。
3、人民法院依申請或職權(quán)調(diào)查被執(zhí)行人財產(chǎn)。這種方式仍是執(zhí)行工作中查明被執(zhí)行人財產(chǎn)的主要方式。執(zhí)行法院為查獲被執(zhí)行人財產(chǎn)可采取搜查、懸賞舉報、審計調(diào)查等多種財產(chǎn)調(diào)查方法,許多案件都是通過法院調(diào)查獲取被執(zhí)行人財產(chǎn)而執(zhí)結(jié)。在執(zhí)行實踐中,不少執(zhí)行案件是在上述三種方式相互交叉運用下查獲財產(chǎn)并執(zhí)結(jié)的。
從內(nèi)容分析,我國的被執(zhí)行財產(chǎn)調(diào)查制度過于概括籠統(tǒng),實際中難以操作,法院調(diào)查當事人財產(chǎn)狀況的權(quán)力不明確或受到限制,沒有明確當事人和人民法院所承擔(dān)義務(wù)的范圍,對可執(zhí)行的財產(chǎn)范圍不清楚。同時,法院的執(zhí)行措施少、手段弱,對被執(zhí)行人各種逃避執(zhí)行的情形在法律規(guī)范方面缺乏相應(yīng)的對策,致使法律缺乏完善的制度保障。
(六)執(zhí)行和解制度存在不合理性
執(zhí)行和解是雙方當事人通過平等協(xié)商,自愿就變更執(zhí)行依據(jù)所確定的內(nèi)容達成的合意。就其性質(zhì)而言,執(zhí)行和解是申請執(zhí)行人行便處分權(quán)的結(jié)果,是民事訴訟法規(guī)定的處分原則在執(zhí)行程序中的具體體現(xiàn)。 當前,在民事執(zhí)行程序中,執(zhí)行和解已成為執(zhí)行中常見的方式,但由于執(zhí)行和解制度上存在缺陷以及執(zhí)行人員對執(zhí)行和解適用的忽視,實踐中對執(zhí)行和解的效力及相關(guān)問題的理解和具體操作上存有差異,出現(xiàn)了不少的困惑。
1、執(zhí)行和解協(xié)議的法律效力問題。和解協(xié)議是執(zhí)行中雙方當事人就債務(wù)履行訂立的一種民事合同,對雙方當事人都應(yīng)有約束力。但依現(xiàn)行法律的規(guī)定,執(zhí)行和解協(xié)議效力卻較低,被執(zhí)行人一旦反悔,只有經(jīng)申請執(zhí)行人的申請才能恢復(fù)執(zhí)行。執(zhí)行和解制度的不完善慫恿了被執(zhí)行人屢次反悔,有的假借執(zhí)行和解惡意拖延履行,給對方當事人增加執(zhí)行成本,以達到其不法目的。另外由于法院對執(zhí)行和解協(xié)議無實體審查權(quán),雙方達成的執(zhí)行和解協(xié)議有時會損害一方當事人或其他權(quán)利人的權(quán)益以及社會公共利益。
2、申請恢復(fù)執(zhí)行原生效法律文書的期限問題。最高人民法院《關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第267條規(guī)定:申請恢復(fù)執(zhí)行原法律文書,適用民事訴訟法第二百一十九條申請執(zhí)行期限的規(guī)定。申請執(zhí)行期限因達成執(zhí)行中的和解協(xié)議而中止,其期限自和解協(xié)議所定履行期限的最后一日起連續(xù)計算。"由于該條司法解釋在措詞上不嚴謹,使得實際操作中產(chǎn)生了許多問題。有的當事人多次和解多次反悔,致使案件久拖難以執(zhí)結(jié);有的當事人在即將執(zhí)結(jié)時又突然和解,導(dǎo)致法院大量人力、財力和訴訟資源的浪費;還有的當事人雖然達成執(zhí)行和解協(xié)議,但把履行的期限拖的很長,法院也只能中止執(zhí)行。上述現(xiàn)象的存在,給一些意圖賴債的債務(wù)人找到了躲避法律制裁的依據(jù)。
3、執(zhí)行和解協(xié)議其他不容忽視的問題。
當前在執(zhí)行和解中存在著以下不容忽視的問題:一是有些被執(zhí)行人采取“假和解”乘機轉(zhuǎn)移財產(chǎn)逃避制裁,故意拖延履行義務(wù),損害債權(quán)人的利益。二是執(zhí)行不力,違法調(diào)解。三是違背當事人意愿,強行和解。四是違反程序,執(zhí)行“和解協(xié)議”。五是執(zhí)行和解程序的不透明以及監(jiān)督的滯后,很容易引發(fā)腐敗現(xiàn)象。六是立法沒有賦予法院對執(zhí)行和解協(xié)議的實體內(nèi)容進行必要審查的權(quán)力。
(七)協(xié)助執(zhí)行制度亟待加強,司法沖突尚無規(guī)范的解決機制
民事訴訟法和《執(zhí)行規(guī)定》,對法院在民事執(zhí)行中需要他方協(xié)助執(zhí)行的事項均有規(guī)定,但不夠系統(tǒng)全面,有的規(guī)定操作起來很困難。由于協(xié)助執(zhí)行制度上的缺陷,在執(zhí)行實踐中需要其他單位協(xié)助執(zhí)行時,有的單位不積極履行協(xié)助義務(wù);有的單位表面上協(xié)助,暗地為被執(zhí)行人出謀劃策,幫助被執(zhí)行人逃避執(zhí)行;有的單位甚至與被執(zhí)行人一起直接抗拒法院的執(zhí)行等。
人民法院在民事執(zhí)行中根據(jù)調(diào)查或當事人舉證,經(jīng)審查認為是被執(zhí)行人的財產(chǎn),可以進行查封、扣押、凍結(jié),進行強制變價或?qū)⒇敭a(chǎn)抵付申請執(zhí)行人,但有時會出現(xiàn)這樣一種情況,公安或檢察機關(guān)在刑事犯罪偵查過程中,認為有關(guān)財產(chǎn)不是被執(zhí)行人的財產(chǎn)而是刑事案件受害人的財產(chǎn),應(yīng)予追繳,從而也實施查封、扣押、凍結(jié)措施進而追繳該財產(chǎn)退給受害人。這就出現(xiàn)了對同一項財產(chǎn)不同司法機關(guān)作出了不同認定,從而產(chǎn)生了強制執(zhí)行與刑事偵查中追贓的司法矛盾和沖突。
處理民事強制執(zhí)行與刑事偵查中追贓的司法沖突,目前尚缺乏明確具體的法律規(guī)定,通常作法是由上級機關(guān)協(xié)調(diào)處理。這種協(xié)調(diào)處理機制的缺陷是:協(xié)調(diào)工作缺乏必要的程序保障,工作難度大,缺少必要的約束力。協(xié)調(diào)以各機關(guān)的相互認可為前提,如果兩個機關(guān)各執(zhí)一詞,沒有最終的裁決機關(guān),那么所涉案件很可能是不了了之或久拖不決。因此,涉及與公安、檢察等其他執(zhí)法機關(guān)在刑事、行政案件中的爭議,矛盾解決制度以及刑事與民事案件區(qū)分的實體規(guī)范需要進一步明確。為確保人民法院順利執(zhí)行案件,應(yīng)確立一套切實可行的程序,
(八)執(zhí)行救濟制度存在許多疏忽之處
在民事執(zhí)行程序中,由于國家公權(quán)力的介人,私權(quán)在某些方面有受到不法侵害的危險。執(zhí)行救濟制度便是在執(zhí)行當事人或案外人因違法或不當強制執(zhí)行行為而受到侵害時所設(shè)立的一種權(quán)利救濟制度,當今世界,“沒有救濟就沒有權(quán)利” 已成為各國法學(xué)界所公認的準則,它是矯正違法執(zhí)行行為,維護當事人、案外人的合法權(quán)益,實現(xiàn)民事執(zhí)行程序的功能與價值的重要保障。可以說,沒有執(zhí)行救濟,就無法實現(xiàn)民事執(zhí)行的實體公正與程序公正。
我國《民事訴訟法》第二百零八條規(guī)定:“執(zhí)行過程中,案外人對執(zhí)行標的提出異議的,執(zhí)行員應(yīng)當按法定程序進行審查。理由不成立的,予以駁回;理由成立的,由院長批準中止執(zhí)行。如果發(fā)現(xiàn)判決、裁定確有錯誤,按審判監(jiān)督程序處理!睆膬(nèi)容來看,僅僅對我國執(zhí)行救濟制度作出了原則性的規(guī)定,授予救濟的范圍過窄,救濟不充分,很不完善,不能發(fā)揮執(zhí)行救濟制度保護和矯正的作用,主要存在以下缺陷:
1、程序性救濟的缺位,
程序性救濟指當事人或第三人認為其程序性權(quán)利受到違法或不當執(zhí)行行為的侵害,請求執(zhí)行機構(gòu)糾正其執(zhí)行行為在程序上的錯誤。《民事訴訟法》所規(guī)定的第三人異議制度,因其僅限于第三人對執(zhí)行標的物的異議,是第三人對執(zhí)行標的物主張實體權(quán)利,并未對當事人或第三人程序性救濟作出規(guī)定,實踐中對當事人或第三人在程序上救濟只能依賴上級法院的執(zhí)行監(jiān)督。可是,由于現(xiàn)行的執(zhí)行監(jiān)督制度只是法院間的監(jiān)督,當事人或第三人并不能直接參與至程序之中,而且執(zhí)行監(jiān)督程序并不依當事人或第三人的申請而必然啟動,致使實踐中許多違法或不當執(zhí)行行為不能得以糾正,造成對當事人及第三人程序性救濟的缺位。
2、對第三人實體權(quán)利的保護不充分
《民事訴訟法》確立的第三人異議制度,規(guī)定第三人異議“由執(zhí)行員審查”,由執(zhí)行機構(gòu)審查處理民事主體之間的實體問題,這與訴訟法的基本原理不相符合,也不利于保護第三人的實體權(quán)利。首先,依據(jù)訴訟法的基本原理,第三人與執(zhí)行當事人就執(zhí)行標的的實體民事權(quán)益發(fā)生的爭議,應(yīng)通過訴訟程序予以解決。其次,第三人異議被駁回或被認定其理由成立后,當事人或第三人對此不服的,如何救濟,法律及司法解釋未有規(guī)定。再次,缺乏對被執(zhí)行人實體權(quán)利的救濟途徑。
二、對有關(guān)外國民事執(zhí)行法律制度的述評
以上列舉了我國現(xiàn)行民事強制執(zhí)行法律制度的不足和缺陷,針對這些不足和缺陷,如何健全和完善現(xiàn)行的民事執(zhí)行法律制度,筆者認為,既要結(jié)合我國的社會和經(jīng)濟發(fā)展狀況,立足于本國傳統(tǒng)與司法實踐,更要大膽學(xué)習(xí)和借鑒國外成功的民事執(zhí)行法律制度的經(jīng)驗。
(一)英國、美國等英美法系國家的民事執(zhí)行制度述評
英國法律作為英美法系訴訟制度的源頭,開創(chuàng)了許多制度先例。英國傳統(tǒng)的民事執(zhí)行程序一直由法院法和法院規(guī)則予以規(guī)范,郡法院和高等法院的民事執(zhí)行程序各不相同,形式上的繁雜直接導(dǎo)致英國執(zhí)行體制實際運行上的困境,大量債務(wù)在判決之后并沒有償還。20世紀90年代英國在民事司法改革的框架下,對執(zhí)行制度進行深層次改革,確定了新強制執(zhí)行體制的基本原則,轉(zhuǎn)變法院職能,統(tǒng)一執(zhí)行程序的規(guī)則和管理,在實現(xiàn)債權(quán)人利益和保護確無償還能力的債務(wù)人雙重價值目標之間尋求平衡,建立更好的信息收集體制 。
美國是英美法系的典型代表之一,其強制執(zhí)行權(quán)是介乎司法權(quán)和行政權(quán)之間的一種邊緣性權(quán)力。美國沒有統(tǒng)一的強制執(zhí)行法法典。除聯(lián)邦領(lǐng)域某些涉及強制執(zhí)行內(nèi)容的法律外,各州往往有各自的強制執(zhí)行法律。美國根據(jù)執(zhí)行行為的性質(zhì),將執(zhí)行程序中的裁判、監(jiān)督等權(quán)利交由法院行使,而將執(zhí)行中的調(diào)查、查封、拍賣等實施具體強制執(zhí)行措施的權(quán)利,交由執(zhí)行官來行使。美國在強制執(zhí)行中采用當事人主義,免除財產(chǎn)制、扣押財產(chǎn)制、接管制度、民事藐視法庭罪,都是美國執(zhí)行制度的精髓 。
美國、英國、加拿大、印度、新西蘭等英美法系國家實行法院外設(shè)非專門執(zhí)行官這種類型的執(zhí)行體制,由設(shè)在法院以外的、隸屬于行政或警察系統(tǒng)的官員執(zhí)行。這種執(zhí)行體制下,書記官代表審理法院簽發(fā)執(zhí)行令狀。債權(quán)人申請執(zhí)行首先要向受訴法院的書記官取得執(zhí)行令,然后持執(zhí)行令要求執(zhí)行官執(zhí)行。執(zhí)行官在執(zhí)行程序中被視為是債權(quán)人和債務(wù)人雙方的代理人。執(zhí)行官執(zhí)行完畢后要向法院回復(fù)。執(zhí)行官在執(zhí)行中如侵害了案外人的權(quán)利,案外人可以把申請執(zhí)行人作為被告,把執(zhí)行官作為第三人向法院起訴。執(zhí)行官負責(zé)實施執(zhí)行行為,在執(zhí)行令狀到期時向法院報告執(zhí)行令狀實施情況 。
(二)德國、法國和日本等大陸法系國家的民事執(zhí)行制度述評
德國的強制執(zhí)行制度具有十分悠久的歷史,雖然至今尚無一部獨立的強制執(zhí)行法,但其強制執(zhí)行制度已經(jīng)形成一個相當成熟的體系,并產(chǎn)生巨大的影響。德國實現(xiàn)審執(zhí)分離制度,執(zhí)行機構(gòu)只負責(zé)實施執(zhí)行行為,有關(guān)執(zhí)行方面的實體問題由執(zhí)行標的的所在地法院管轄。德國強制執(zhí)行制度針對不同種類的債務(wù)標的分別規(guī)定了不同的執(zhí)行程序,有效保障了強制執(zhí)行措施的針對性和程序的正當性。
法國1991年頒布新的《法國民事執(zhí)行程序法》,并于1992年頒布《法國民事執(zhí)行程序法實施序令》,對1806年《法國民事訴訟法典》創(chuàng)建的民事訴訟程序的體系進行了根本性改革。法國的執(zhí)行機構(gòu)與審判機構(gòu)分立,執(zhí)行程序和審判程序分離,實行由司法執(zhí)達員專門負責(zé)強制執(zhí)行,由執(zhí)行法官專門處理執(zhí)行糾紛。強制執(zhí)行法的指導(dǎo)原則包括當事人主義原則、平衡保護債權(quán)人和債務(wù)人利益原則、平等清償主義優(yōu)先清償主義相結(jié)合原則等。其中一項獨具特色的原則,即債權(quán)人自由選擇執(zhí)行方法。此外,法國還特別注重對特殊群體利益的保護,具有較完善的執(zhí)行救濟制度。
日本有關(guān)強制執(zhí)行的法律制度,原來規(guī)定在舊民事訴訟法典和拍賣法中。1980年10月1日,日本以獨立法典形式新制定的民事執(zhí)行法開始實施。日本民事強制執(zhí)行分為金錢執(zhí)行和非金錢執(zhí)行,強制執(zhí)行手段分為直接強制、間接強制和代替執(zhí)行三種。日本民事執(zhí)行機關(guān)實行執(zhí)行法院和執(zhí)行官的二元主義,即由法院和執(zhí)行官分別負責(zé)民事執(zhí)行工作。
德國、法國和日本等國是實行執(zhí)行法院和執(zhí)行官分工結(jié)合型的國家,其特點是,法官或執(zhí)行法院與執(zhí)行官分別獨立行使各自的執(zhí)行權(quán)力,法官仍處于最終支配地位。國家的執(zhí)行機關(guān)包括執(zhí)行法院和執(zhí)達員,在德國還包括受訴法院即審理法院。執(zhí)行機關(guān)既包括執(zhí)行員也包括法院,執(zhí)達員作為相對獨立的執(zhí)行機關(guān),是專門的職業(yè)人員,但不是惟一的執(zhí)行機關(guān)。法國的執(zhí)達員可以根據(jù)債權(quán)人的委任,收取債權(quán)人的報酬,獨立地對債務(wù)人進行強制執(zhí)行,但有關(guān)命令、許可和裁判事項,由法官進行。德國、日本的執(zhí)達員只能獨立地對債務(wù)人的動產(chǎn)進行查封拍賣,但對于債務(wù)人的債權(quán)和不動產(chǎn)的查封拍賣,必須由執(zhí)行法院的執(zhí)行法官進行。
(三)俄羅斯的民事執(zhí)行制度述評
1997年頒行的《俄羅斯聯(lián)邦執(zhí)行程序法》和2003年實施的《俄羅斯聯(lián)邦民事訴訟法典》,標志著俄羅斯聯(lián)邦新的執(zhí)行立法模式已經(jīng)形成,強制執(zhí)行法正日趨完善。一方面,將執(zhí)行機構(gòu)從法院體系獨立出來,體現(xiàn)了立法權(quán)、行政權(quán)和司法權(quán)分立的原則;另一方面,通過更加嚴謹縝密的程序設(shè)計,更加簡便快捷的執(zhí)行措施,在一定程度上解決了客觀存在的“執(zhí)行難”和“執(zhí)行亂”問題 。
(四)國外其他國家的民事執(zhí)行制度述評
國外其他國家的民事執(zhí)行制度可謂千姿百態(tài),就執(zhí)行體制而言總的特點是:一般根據(jù)具體職責(zé),由不同的機構(gòu)承擔(dān)。執(zhí)行中總是涉及法官和執(zhí)行官員。執(zhí)行程序中有兩種職責(zé),一是單純實施執(zhí)行行為,一是發(fā)布命令、裁決執(zhí)行程序中的糾紛。單純的執(zhí)行行為如查封、扣押、凍結(jié)、拍賣等,一般由專門的執(zhí)行員進行,也有一部分由法院進行。發(fā)布命令和裁決執(zhí)行中的糾紛一般由法院進行,也有個別的如瑞典在法院外設(shè)立的執(zhí)行機構(gòu)具有雙重權(quán)力。國外雖然有法院以外的執(zhí)行機構(gòu),但除冰島外,都不是一種專門負責(zé)執(zhí)行的法院。而且其執(zhí)行權(quán)力始終離不開法院的制約,執(zhí)行行為受法院的控制,法院是執(zhí)行的權(quán)力機關(guān)。因此,國外的法院外的執(zhí)行機構(gòu)并不是我國意義上執(zhí)行機關(guān)。無論是英美法系國家還是大陸法系國家,無論執(zhí)行機構(gòu)設(shè)在法院內(nèi)還是設(shè)在法院外,相對于我們所理解的執(zhí)行概念來說,他們的判決執(zhí)行工作都是法院、法官、執(zhí)行官、書記官或司法常務(wù)官共同的任務(wù)。各國法的差別很大程度上是對執(zhí)行這一概念的看法不同或說觀念不同,實際上相同的地方是有的,即執(zhí)行過程中的命令和裁定事項,基本上是由法官完成的,單純的事務(wù)性工作基本上是由執(zhí)達員完成的。即使在觀念上認為法官是負責(zé)執(zhí)行的國家和地區(qū),法官也很少在法院以外執(zhí)行查封、扣押等事務(wù)性的工作。
三、完善我國民事執(zhí)行程序的構(gòu)想
為適應(yīng)民事執(zhí)行工作的迫切需要,從根本上改變司法解釋零散、缺少可操作性和越權(quán)解釋等現(xiàn)象,對當前執(zhí)行工作中的若干重大、突出問題作出比較系統(tǒng)的、統(tǒng)一的、操作性強的執(zhí)行規(guī)范,進一步完善我國的民事執(zhí)行程序,是當務(wù)之急。
如何進一步完善和健全我國的民事執(zhí)行法律制度,筆者認為應(yīng)緊密貫徹“依法治國、執(zhí)法為民、公平正義、服務(wù)大局、黨的領(lǐng)導(dǎo)”的社會主義法治理念,結(jié)合我國的社會狀況和司法實踐,將效率優(yōu)先貫徹于程序的始終,克服過于粗疏和原則化,漏洞較多,可操作性不強的缺陷,解決法律規(guī)定效力層次較低,權(quán)威性不足,影響范圍有限的不足。在具體內(nèi)容方面應(yīng)著重完善和解決以下幾個方面的問題:
(一)重構(gòu)執(zhí)行發(fā)動程序
現(xiàn)行的執(zhí)行發(fā)動程序,容易造成權(quán)利人因故逾期申請執(zhí)行,也使得債務(wù)人自然產(chǎn)生寄希望權(quán)利人逾期申請執(zhí)行的“賴債”想法,對當事人的合法權(quán)益保護不足,不利于社會誠信的構(gòu)建。筆者認為,要充分保護當事人特別是權(quán)利人的合法權(quán)益,必須重構(gòu)現(xiàn)行的執(zhí)行發(fā)動程序。
1、確立申請執(zhí)行期限告知制度。為了使當事人能正確運用法律保護自己的合法權(quán)益,在訴訟程序上,應(yīng)確立告知申請執(zhí)行期限制度,內(nèi)容應(yīng)包括:申請執(zhí)行方式、期限及所承擔(dān)的法律后果,并通過在判決書、調(diào)解書中寫明告知。確立這種制度有以下益處。(1)、簡化執(zhí)行程序,提高執(zhí)行工作效率,告知了當事人不自覺履行義務(wù)的法律后果;(2)、避免當事人與法官之間發(fā)生爭執(zhí),確保司法嚴肅性;(3)、促進審判與執(zhí)行工作關(guān)系的協(xié)調(diào),提高法院整體工作效率。只有建立了申請執(zhí)行期限告知制度,才能為法院在執(zhí)行工作中依法及時采取強制措施提供有力依據(jù),避免當事人因延誤申請期限而造成不應(yīng)有的損失,充分保護了當事人的合法權(quán)益。
2、嚴格規(guī)范民事案件執(zhí)行移送制度。由于案件移送執(zhí)行情況在《民事訴訟法》中沒有明確具體規(guī)定,當事人無法辨別案件是否屬于移送,因此,從程序法上規(guī)范民事案件移送制度十分必要,嚴格區(qū)別申請執(zhí)行和移送執(zhí)行案件的范圍,即具體規(guī)定了給付贍養(yǎng)費、扶養(yǎng)費、撫育費內(nèi)容的案件和刑事附帶民事的案件移送執(zhí)行,并在判決書或調(diào)解書尾部寫明本案是否屬于移送范圍及提起執(zhí)行的方式、期限和法律后果。進一步規(guī)范民事案件執(zhí)行移送制度,以消除當事人對兩者混淆和認識不清的情況。
3、確立申請執(zhí)行時效中止、中斷制度。
我國法律沒有明確規(guī)定申請執(zhí)行的期限是不變期間,還是可變期間,以及是否存在中止、中斷情形。而確立申請執(zhí)行時效中止、中斷制度,規(guī)定在申請執(zhí)行期限六個月內(nèi)因不可抗力或者其他阻礙當事人無法行使申請執(zhí)行權(quán)利時,申請執(zhí)行時效中止,從中止時效的原因消除之日起,申請執(zhí)行時效期間繼續(xù)計算;權(quán)利人因提起申請執(zhí)行,或雙方協(xié)商同意延長履行期限,發(fā)生申請執(zhí)行時效中斷,從中斷時起,申請執(zhí)行時效重新計算。這樣的制度設(shè)計,從一定程度上可以放寬當事人合理的申請執(zhí)行期限,還可以進一步加強和鞏固當事人之間的法律關(guān)系,對改善法院執(zhí)行工作被動狀態(tài),具有現(xiàn)實的意義。
(二)構(gòu)建完善的執(zhí)行管轄制度
執(zhí)行管轄制度的設(shè)計應(yīng)以執(zhí)行效率為主要目標追求,作為一種理性的制度設(shè)計,它應(yīng)對執(zhí)行實施權(quán)的具體落實有所側(cè)重,方便當事人行使訴權(quán),方便法院公正審理與執(zhí)行,這是由民事執(zhí)行權(quán)的強制權(quán)本質(zhì)決定的。
1、重新確定執(zhí)行案件地域管轄原則,借鑒訴訟中地域管轄的規(guī)定方式,明確規(guī)定生效的民事判決、裁定可由被執(zhí)行人住所地、被執(zhí)行財產(chǎn)所在地的人民法院管轄,
2、明確級別管轄,級別管轄之目的在于確定上下級法院之間受理執(zhí)行案件的權(quán)限和分工。通過這種縱向的劃分,使各級法院對各自受理的執(zhí)行案件有一個明確的范圍,通過不同案件在不同級別、不同執(zhí)行力量法院的分工,切實保護當事人的合法權(quán)益。對級別管轄的設(shè)計不宜一刀切的規(guī)定統(tǒng)一由基層人民法院管轄,可以建立由當事人選擇被告人財產(chǎn)所在地法院管轄和第一審法院管轄相結(jié)合的管轄制度。
3、統(tǒng)一地域管轄,地域管轄實乃管轄制度之核心,主要涉及同級法院之間對執(zhí)行案件的權(quán)限與分工問題。這種對執(zhí)行案件的橫向劃分,對于促進執(zhí)行力量的有效利用和提高執(zhí)行資源的合理配置,具有重要的意義。因此,對于人民法院生效法律文書的執(zhí)行可以由被執(zhí)行人住所地、被執(zhí)行人財產(chǎn)所在地或被執(zhí)行行為履行地的人民法院管轄。 這樣設(shè)計不僅符合世界各國的通行做法,提高與國際案件執(zhí)行體系的協(xié)同性。而且有利于加強執(zhí)行法院對生效法律文書的監(jiān)督,防止和克服地方保護主義。
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